Понятие и виды юридических лиц

Понятие юридических лиц

Юридическое лицо — это зарегистрированный государством субъект правоотношений, который имеет обособленное имущество, счет в банке и может вступать в те или иные правоотношения.

Для чего создаются юрлица? Ведь можно вести индивидуальную предпринимательскую деятельность и без его регистрации — в качестве индивидуального предпринимателя? На самом деле эти субъекты регистрируются для следующего:

Для снижения бизнес-рисков. Дело в том, что большинство юрлиц имеют такие формы организации, при которых люди, им руководящие, не несут ответственности за бизнес-риски. К примеру, взяло юрлицо кредит в банке, не сумело его погасить и объявило о банкротстве. При этом руководитель юрлица и все его работники не будут нести финансовой ответственности своим личным имуществом!

Для управления капиталами. К примеру — вас трое таких молодых и дерзких ребят, – решили вы открыть свое дело. Вася вложился в аренду здания, Оля — закупила сырье, а Евгений — в первую зарплату рабочим.

Получили эти наши молодые и дерзкие первую прибыль. И как будем делить? Если они работают как ИП (индивидуальные предприниматели) то не знаю, как они это будут делать. Может дело даже дойдет до поножовщины. А вот если бы они зарегистрировали юридическое лицо и в его уставе прописали доли прибыли для каждого учредителя — тогда бы не было никакой поножовщины. Все было бы цивилизованно.

Для расширенных правоотношений. Юрлицо легко продать, легко продать бизнес.

При регистрации юрлица нужно помнить, что заранее необходимо продуманно выбрать виды деятельности, которые уже содержаться в едином реестре юридических лиц. Кстати, рекомендую прочесть статью про отрасли права. Так вы лучше разберетесь в этом материале.

Если хотите узнать другие нюансы, которые здесь нужно знать, добро пожаловать на наши курсы подготовки к ЕГЭ по обществознанию.


Самая лучшая форма организации юрлица: участники его не несут никакой материальной ответственности за деятельность юрлица или его обязательства. Разумеется, здесь есть и свои нюансы, которые мы будем разбирать на курсах подготовки.

Какие бывают юридические лица

Данный субъект правовых отношений можно классифицировать следующим образом:

1. По форме собственности:

  • государственные;
  • частные.

2. По составу участников:

  • организации, учреждённые только юридическими лицами;
  • унитарные (государственные) организации;
  • остальные субъекты гражданского права.

3. По цели деятельности:

  • некоммерческими признаны организации, не ведущие предпринимательскую деятельность;
  • коммерческие – предприятия, созданные с целью получения материальной выгоды от своей деятельности и распределения её между учредителями.

2. По составу участников:

Юридическое лицо – понятие, виды, организационно-правовые формы (статьи 48, 49, 50 Гражданского кодекса РФ)

Примечание № 2: В своем Определении Судебной коллегии по гражданским делам от 16 октября 2018 г. № 5-КГ18-185 Верховный Суд РФ отметил, что для целей гражданского процесса понятия “юридическое лицо” и “организация” не являются синонимами, т.е. организация может не обладать статусом юридического лица, в том числе после прекращения такого статуса и исключения из ЕГРЮЛ, однако при этом обладать гражданской процессуальной правоспособностью и осуществлять процессуальные права от своего имени, в том числе подавать апелляционные жалобы

Понятие и виды юридических лиц

Понятие и виды юридических лиц

Признаки юридического лица (ст. 48 ГК РФ):

? организационное единство: наличие структуры;

? обособленное имущество, закрепленное за ним либо на праве собственности, либо на ином вещном праве (хозяйственного ведения или оперативного управления);

? способность самостоятельно выступать в гражданском обороте от своего имени, то есть совершать сделки, отвечать имуществом по обязательствам;

? способность выступать в качестве истца или ответчика в судебных органах.

Для определения правосубъектности юридического лица необходима совокупность всех четырех признаков. Филиалы и представительства юридическими лицами не являются.

Правоспособность возникает в момент государственной регистрации одновременно с дееспособностью. Однако, в отличие от дееспособности, она бывает разная:

? общая: юридические лица могут совершать все сделки, которые не противоречат закону. Ею наделяются хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы;

? специальная: дает право совершать только те действия, которые отражены в учредительных документах юридического лица. Ею наделяются унитарные предприятия и некоммерческие организации.

Полное товарищество. Это юридическое лицо объединяет только полных товарищей в соответствии с заключенным ими учредительным договором. Участники являются предпринимателями без образования юридического лица и занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества. При этом они несут дополнительную (то есть субсидиарную) ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом.

Товарищи вносят вклад (деньги, имущество) в складочный капитал, размер которого законом не ограничивается.

Существует две формы управления делами товарищества:

? по принципу единогласия;

? возложение управления на одного или нескольких товарищей. При этом другие могут в судебном порядке оспорить любую сделку, совершенную этими руководителями, поскольку те действовали по их доверенности.

В случае если кредиторы предъявляют требования к товариществу как к должнику, но его имущества оказывается недостаточно, чтобы их удовлетворить, то субсидиарную ответственность будут нести сами товарищи, причем солидарно всем своим имуществом. Если товарищ выбыл из товарищества, то он тоже может быть привлечен к субсидиарной ответственности, но только в течение двух лет после ухода и при условии, что данное обязательство возникло в период пребывания его в товариществе.

Субсидиарная ответственность распространяется и на правопреемников, то есть тех, к кому перешла доля.

Полный товарищ может продать свою долю другому товарищу либо третьему лицу только с согласия всех участников. При этом должно быть соблюдено преимущественное право покупки (ст. 250 ГК).

Полное товарищество может быть ликвидировано по тем же причинам и в том же порядке, что и другие юридические лица.

В случае если все товарищи вышли и остался один полный товарищ, то он может либо ликвидировать товарищество, либо в течение 6 месяцев преобразовать его, но только в общество с ограниченной ответственностью, так как учредителем этого общества может быть одно лицо.

Товарищество на вере. Данные товарищества (коммандитные), в отличие от полных, неоднородны по своему составу. В них входят как полные товарищи, так и члены-вкладчики (или коммандитисты). Правовой режим полных товарищей аналогичен режиму полных товариществ (они являются предпринимателями, несут дополнительную ответственность по обязательствам товарищества). А вот коммандитистами могут быть любые лица, внесшие свой вклад любого размера в складочный капитал. Они не несут ответственность по обязательствам товарищества и рискуют лишь своим вкладом (например, в случае банкротства его теряют).

Права вкладчиков ограничены. Ограничения следующие:

? вкладчики не участвуют в управлении, если только это не предусмотрено учредительным договором;

? не могут оспорить в суде действия полных товарищей по управлению;

? не принимают непосредственного трудового участия в деятельности товарищества.

Вкладчикам предоставляются следующие права:

? они получают часть прибыли по итогам финансового года;

? могут знакомиться с годовыми отчетами и балансами;

? могут выйти из товарищества по окончании года и забрать свой вклад;

? имеют право выкупить долю у полного товарища.

Товарищество ликвидируется по тем же причинам, что и другие юридические лица. Если из него выйдут все вкладчики, оно преобразуется в полное.

И в полных товариществах, и в товариществах на вере могут быть созданы дочерние товарищества, являющиеся, в отличие от филиалов и представительств, юридическими лицами.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Общество с дополнительной ответственностью (ОДО). Основной признак хозяйственных обществ – отсутствие дополнительной ответственности участников, как в ООО, или ее ограниченный характер, как в иных обществах. Участники несут лишь риск убытков.

Деятельность ООО регламентируется Гражданским кодексом и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредители (участники) не обязаны принимать участие в деятельности общества своим личным трудом. Они лишь вносят вклад и получают дивиденды. Это относится не только к ООО, но и к другим видам хозяйственных обществ.

Предусматривается упрощенный выход из общества после окончания финансового года аналогично с коммандитистами в товариществе на вере.

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним или несколькими лицами. Учредительный документ – устав, в соответствии с которым делится на доли уставный капитал.

Высший орган управления – собрание участников. Созывается раз в год, формирует исполнительный орган (либо единовластный в лице генерального директора или директора, либо коллегиальный в лице правления во главе с директором).

Участники вправе подарить, продать или завещать свою долю.

Могут быть созданы дочерние или зависимые общества, которые работают по тем же правилам и являются юридическими лицами.

В обществах с дополнительной ответственностью, которые встречаются гораздо реже, ответственность тоже ограниченная, но ГК предусмотрел возможность ее возложения на имущество участников. Правда, она не может превышать одинакового для всех кратного размера к стоимости вклада (ст. 95 ГК). Он определяется в учредительных документах.

В остальном же правовое положение общества схоже с правовым положением ООО.

Акционерное общество (АО). Акционерное общество – это разновидность хозяйственных обществ, уставный капитал которых разделен на определенное число акций одинаковой номинальной стоимости. Общества бывают закрытыми и открытыми.

В закрытых акционерных обществах акции распространяются среди акционеров или определенного акционерами круга лиц. Третьему лицу они могут быть проданы только с согласия общего собрания акционеров. Это общество схоже с ООО, главное отличие – использование акций, по которым и выплачиваются дивиденды.

В открытых акционерных обществах акции свободно обращаются как внутри, так и вне АО.

По закону учредительным документом является устав. Договор также может заключаться, но он утрачивает юридическую силу в момент регистрации АО.

Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций.

Управление АО осуществляется, как и в любой корпорации. Закон дает несколько вариантов. Но императивно одно – собрание акционеров, которому принадлежит высшая власть. Оно избирает совет директоров (наблюдательный совет), выполняющий его функции в период между проведением общих собраний. Необходимо особо отметить, что совет директоров не является исполнительным органом АО.

Собрание избирает также исполнительный орган. Он может быть как коллегиальным (правление во главе с председателем или генеральным директором), так и единоличным (генеральный директор или директор).

Выборы наблюдательного совета могут проводиться либо простым, либо кумулятивным голосованием.

Размер дивидендов и порядок их выплаты определяются советом директоров, но утверждаются общим собранием.

Имущественная ответственность в АО строится по классической схеме ограниченной ответственности, присущей хозяйственным обществам. Однако в соответствии со ст. 96 (п. 1, ч. 2) акционеры, оплатившие стоимость своих акций не полностью, несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества в размере неоплаченной части акций.

Возможно создание дочерних или зависимых акционерных обществ.

Производственные кооперативы и унитарные предприятия. Деятельность производственных кооперативов (артелей) регулируется ст. 107-112 ГК РФ. С хозяйственными товариществами их роднит необходимость непосредственного участия каждого члена кооператива в его деятельности.

В кооперативе может быть не менее пяти членов (каждый имеет один голос). Прибыль распределяется в зависимости от трудового участия, а не величины вклада в имущество организации, куда все вносят свой пай.

В кооперативе могут быть созданы неделимые фонды. Решение об этом принимается только единогласно. Объяснение тому присутствует в самом названии фонда. В случае выхода из кооператива участник забирает свою долю (пай) из имущества, а вот вернуть вклад из неделимого фонда он не может. Такие фонды создаются и для удовлетворения требований кредиторов в ситуациях, когда имущества юридического лица для этого недостаточно.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия – это имущественные комплексы, в которые входят земельный участок, все виды имущества, а также исключительные права (фирменные обозначения и т. д.).

Главная особенность – предприятие не является собственником имущества. Оно ему принадлежит на праве либо хозяйственного ведения, либо оперативного управления.

В первом случае предприятие не может самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом. Для этого необходимо получить согласие учредителя (государства или муниципального образования), то есть собственника. Он назначает директора предприятия и может проводить ревизию не чаще одного раза в год.

Если предприятие владеет имуществом на праве оперативного управления, то оно называется федеральным казенным и не может распоряжаться всеми видами имущества без согласия учредителя. Собственником этих организаций является Федеральное правительство. Оно определяет казенным предприятиям государственный заказ. Их единственное право – устанавливать цены на свою продукцию.

Федеральные казенные предприятия не отвечают по своим обязательствам перед кредиторами. За них это делает учредитель.

Некоммерческие организации. Некоммерческих организаций гораздо больше, чем коммерческих. Это потребительские кооперативы, фонды, политические партии и движения, религиозные организации, общественные и благотворительные фонды, ассоциации юридических лиц, некоммерческие партнерства, учреждения. Их перечень не является исчерпывающим.

Деятельность всех этих юридических лиц регулируется ГК и одноименным законом. При большом разнообразии им присущи общие черты. Особенности некоммерческих организаций:

? обладают специальной (ограниченной) правоспособностью;

? могут заниматься коммерческой деятельностью только для осуществления своих целей, записанных в учредительных документах;

? создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, для развития физической культуры и спорта, охраны здоровья и удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав и законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Имущественная ответственность в АО строится по классической схеме ограниченной ответственности, присущей хозяйственным обществам. Однако в соответствии со ст. 96 (п. 1, ч. 2) акционеры, оплатившие стоимость своих акций не полностью, несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества в размере неоплаченной части акций.

Ликвидация и реорганизация

Правоспособность и дееспособность юридического лица существуют до момента его прекращения, которое происходит в двух формах: реорганизации и ликвидации.

Правоспособность и дееспособность юридического лица существуют до момента его прекращения, которое происходит в двух формах: реорганизации и ликвидации.

  • Реорганизация — это прекращение юридического лица с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Реорганизация может проходить в следующих видах: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.
  • Ликвидация — это прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Подробнее ликвидация ооо в Москве.

К коммерческим организациям согласно ГК относятся:

Понятие и виды юридических лиц

Понятие юридического лица определено в ст. 48 ГК РФ.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Таким образом, для признания организации юридическим лицом необходимо наличие перечисленных ниже признаков.

1. Организационное единство, которое проявляется в том, что организация как единое целое имеет свои органы управления, которые для выполнения своих функций образуют определенную иерархию. Отношения между учредителями и органами управления четко регламентируются законодательством, а также учредительными документами (уставами и учредительными договорами).

Органом управления является часть юридического лица, которая формирует и выражает вовне его волю. На основании п. 1 ст. 53 ГК РФ юридические лица через свои органы приобретают гражданские права и принимают на себя гражданские обязанности. Органы юридического лица могут быть единоличными (директор, председатель и т. д.), либо коллегиальными (общее собрание учредителей, правление, совет директоров и т. д.). Орган представляет юридическое лицо без специальной доверенности.

2. Имущественная обособленность, которая предполагает, что имущество юридического лица обособляется от имущества других лиц, в том числе от имущества его членов и учредителей. Организация может иметь имущество на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления. Внешним выражением имущественной обособленности является наличие у нее складочного капитала (в хозяйственных товариществах), уставного капитала (у хозяйственных обществ), паевого фонда (в производственном кооперативе), уставного фонда (в государственных и муниципальных унитарных предприятиях). Юридическое лицо в зависимости от его вида должно иметь также либо самостоятельный баланс (для коммерческих организаций) либо самостоятельную смету (для казенных и некоммерческих организаций).

3. Самостоятельная имущественная ответственность.

Всякая организация, являясь юридическим лицом, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Если иное прямо не предусмотрено в законе или учредительных документах, ни учредители, ни участники юридического лица не отвечают по его долгам, и точно так же юридическое лицо не отвечает по долгам учредителей.

4. Выступление в гражданском обороте под собственным именем.

Данный признак означает, что юридическое лицо может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица вправе создавать филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами.

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту (п. 1 ст. 55 ГК РФ).

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства (п. 2 ст. 55 ГК РФ).

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.

По целям деятельности организации можно разделить на две большие группы – коммерческие и некоммерческие.

1. Коммерческие организации – юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной целью деятельности и распределяющие полученную прибыль между своими участниками.

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

2. Некоммерческие организации – юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между своими участниками (ст. 50 ГК РФ).

Некоммерческие организации создаются в форме потребительских кооперативов, учреждений, фондов, общественных (религиозных) организаций и т. д.

При этом ГК РФ закрепляет исчерпывающий перечень коммерческих организаций, а некоммерческие организации могут создаваться в формах, не предусмотренных в ГК РФ.

58. Дееспособность гражданина.

Гражданская дееспособность определяется, как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Известны три разновидности дееспособности:

Полная дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые установленные законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме.

По общему правилу полная дееспособность признается за совершеннолетними гражданами, т.е. гражданами, достигшими восемнадцатилетнего возраста.

До достижения совершеннолетия граждане имеют неполную дееспособность, чаще называемую частичной. Ее так же можно разделить на дееспособность лиц в возрасте от 6 до 14 лет и дееспособность в возрасте от 14 до 18 лет.

Как указано в ст. 28 ГК РФ, начиная с 6 лет, ребенок обретает элементы юридической самостоятельности и получает право самостоятельно совершать некоторые виды сделок:

1) мелкие бытовые сделки.

Эти сделки должны соответствовать возрасту ребенка, рассчитанные на уплату незначительных сумм или передачу предметов, имеющих небольшую ценность, и совершаться за счет средств родителей (усыновителей, опекуна). Под бытовыми понимаются сделки, направленные на удовлетворение обычных потребностей малолетнего (приобретение продуктов питания, канцелярских принадлежностей и т.п.);

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации.

В первую очередь здесь имеются в виду договоры дарения, в соответствии с которыми малолетний получает какое-то имущество (вещь, деньги) в дар либо получение какой либо вещи в безвозмездное пользование. В законе не указывается максимальная ценность подарка, передаваемого малолетнему, но по смыслу закона она не должна превышать разумную стоимость с учетом возраста одаряемого. Представляется, что в иных случаях дарение может быть произведено с согласия родителей, усыновителей, опекуна малолетнего.

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

Читайте также:  Перевод на другую должность

Иные сделки, совершенные малолетним самостоятельно от своего имени, признаются ничтожными. Но все же в интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего (ч. 2 ст. 172 ГК РФ).

Остальные сделки за ребенка совершают его родители до тех пор, пока ему не исполнится 14 лет. С этого возраста подросток может сам распоряжаться своими доходами (заработком, стипендией и т. д.) и результатами интеллектуальной деятельности. Кроме того, по достижении 16 лет такие несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов в соответствии с законодательством о кооперативах.

Также ГК РФ устанавливает возможность ограничения дееспособности. Согласно п. 1 ст. 30 ГК РФ Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. Сущность данного ограничения выражается в том, что все сделки по распоряжению имуществом и по распоряжению своей заработной платой, пенсией, другими доходами такое лицо совершает только с согласия назначенного ему попечителя. Самостоятельно он может совершать только мелкие бытовые сделки.

59. Понятие, содержание и основания приобретения права собственности.

Право собственности – субъективное право, и, как всякое субъективное право, возможность определенного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу. Любому субъективному праву корреспондирует обязанность; в данном случае на всех без исключения третьих лиц возлагается обязанность не вторгаться в отношение собственника к вещи и не препятствовать осуществлению собственником своего права. Право собственности предоставляет правообладателю, и только ему, определять характер и направления использования принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное хозяйственное господство и устраняя или допуская по своему усмотрению других лиц к его использованию. На основании изложенного можно дать следующее определение:

Право собственности как субъективное гражданское право есть возможность лица по своему усмотрению, своей волей и в своем интересе и в пределах, установленных законом, владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания.

Правомочия собственника раскрываются в п. 1 ст. 209 ГК РФ через триаду:

  • – владение;
  • – пользование;
  • – распоряжение.

Под правомочием владения понимается юридически обеспеченная возможность иметь имущество в своем хозяйственном (фактическом) обладании.

Правомочие пользования – это основанная на законе возможность эксплуатации, хозяйственного использования имущества путем извлечения его полезных свойств. Пользование, как правило, тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только фактически владея им.

Правомочие распоряжения – это возможность определения юридической судьбы вещи путем изменения ее принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение)

Имущество, в том числе недвижимое, может находиться в частной, государственной и муниципальной собственности. Государственная собственность подразделяется на федеральную собственность и собственность субъекта Федерации.

Государственной собственностью в РФ является имущество, в том числе недвижимое, принадлежащее на праве собственности РФ (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам РФ: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта РФ).

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.

От имени РФ и субъектов РФ права собственника осуществляют органы и лица, указанные в ст. 125 ГК РФ.

Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов РФ осуществляется в порядке, установленном законом.

Например, государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Разграничение государственной собственности на землю в качестве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований (муниципальная собственность) осуществляется в соответствии с ФЗ “О разграничении государственной собственности на землю”. В федеральной собственности находятся земельные участки: 1) которые признаны таковыми федеральными законами; 2) право собственности РФ на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю; 3) которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п. 1 ст. 17 ЗК РФ).

Основания приобретения ПС называют также титулами собственности (владение вещью, основанное на каком-либо праве (титле), вытекающем из соответствующего ЮФ), в отличии от которого фактическое владение не опирается на какое-либо правовое основание. ПС (титулы собственности) в зависимости от способа приобретения подразделяются на 2 группы: а) первоначальные (не зависящие от прав предшественника); б) производные (ПС возникает по воле предшествующего собственника). К первоначальным способам относятся: создание или изготовление новой вещи (собственник материалов или лицо их переработавшее (если стоимость переработки выше)); переработка и сбор или добыча общедоступных для этой цели вещей (грибов, ягод, лов рыбы, добыча животных); самовольная постройка (при определенных условиях (владеть добросовестно и открыто в течении 15 лет)); приобретение ПС на бесхозное имущество, в т.ч. на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право (брошенные вещи, находки, клады). К производным способам приобретения ПС относятся: на основании договора или сделки на отчуждение вещи; в порядке наследования после смерти гражданина; в порядке правопреемства при реорганизации ЮЛ. Практическое значение это разграничение имеет в том, что при производных способах приобретения ПС на вещь помимо согласия собственника необходимо учитывать возможность наличия прав на эту вещь у других лиц-несобственников (залогодержателя, арендатора, субъекта ограниченного вещного права).

Прекращение ПС может происходить только в случаях прямо предусмотренных законом: 1) по воле собственника: а) отчуждение своего имущества (различного рода сделки); б) добровольный отказ от своего права (путем публичного объявления об этом или реальных действий (выброс имущества) – здесь важно помнить, что до приобретения права собственности на вещь другим лицом права и обязанности первоначального собственника не прекращаются); 2) особый случай – приватизация Г и М имущества; 3) гибель (отсутствие чей-то вины) или уничтожение имущества; 4) принудительное изъятие имущества у ЧС на возмездных основаниях (выкуп, реквизиция, национализация и т.п.); 5) безвозмездное принудительное изъятие имущества (по его обязательствам и конфискация).

В соответствии со сложившейся в науке традицией понятием “охрана гражданского права” охватывается вся совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход реализации права, в нашем случае права собственности [8]. В него включаются меры не только правового, но и экономического, политического, организационного и иного характера, направленные на создание необходимых условий для осуществления субъектных прав. К правовым мерам охраны относятся все меры, с помощью которых обеспечивается как развитие гражданских правоотношений в их нормальном ненарушенном состоянии так и восстановление нарушенных или оспоренных прав или интересов.

Наряду с пониманием охраны в широком смысле используется и понятие охраны в узком смысле. В этом случае в него включаются лишь те предусмотренные законом меры, которые направлены на восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов при их нарушении или оспаривании. В целях избежания терминологической путаницы охрану в узком значении принято называть защитой гражданских прав.

60. Понятие, формы и основания (условия) гражданско-правовой ответственности.

Гражданско-правовая ответственность – это предусмотренная законом или договором мера государственного принуждения имущественного характера, применяемая в целях восстановления нарушенного состояния и удовлетворения потерпевшего за счет правонарушителя.

Гражданско-правовая ответственность является видом юридической ответственности, поэтому обладает всеми качествами юридической ответственности.

Назначение гражданско-правовой ответственности:

    • обеспечение восстановления имущественных прав потерпевшего за счет лица, отвечающего за их наступление.

Характерные черты гражданско-правовой ответственности:

1) она призвана восстановить имущественный статус потерпевшего:

    • в отличие от уголовной, не имеет карательной направленности (поскольку воздействует на имущественную сферу правонарушителя, но никак не на его личность);
    • даже при нарушении личных неимущественных прав применяются меры имущественного, а не личного характера.

2) это ответственность правонарушителя перед потерпевшим:

    • размер мер гражданско-правовой ответственности должен соответствовать понесенным потерпевшим (кредитором) убыткам и не допускать его неосновательное обогащение;
    • восстановление имущественных прав потерпевшего производится за счет лица, отвечающего за наступление вреда (убытков).

3) меры гражданско-правовой ответственности могут быть как предусмотрены в законодательстве, так и установлены самими участниками оборота (только в области деликтныхобязательств правила об ответственности носят императивный характер и по общему правилу не могут быть изменены соглашением сторон).

Функции гражданско-правовой ответственности:

    1. восстановительная (компенсационная);
    2. предупредительно-воспитательная (стимулирующая);
    3. карательная (репрессивная).

Компенсационная функция наиболее характерна для гражданско-правовой ответственности, отличающей ее от иных мер государственного принуждения. Гражданско-правовая ответственность позволяет восстановить имущественное положение потерпевшего в то положение, в котором оно находилось до того, как его право было нарушено. Компенсация имущественных потерь потерпевшего осуществляется за счет имущества правонарушителя. Цель имущественной ответственности – ликвидация последствий правонарушения. Посредством гражданско-правовой ответственности имущественные потери переносятся в имущественную сферу правонарушителей, и одновременно не допускается их неосновательное обогащение за счет потерпевших. Именно в восстановительной (компенсационной) функции проявляется назначение гражданско-правовой ответственности.

Как и другие виды юридической ответственности, гражданско-правовая ответственность выполняет воспитательную функцию, поскольку предусматривает государственное осуждение неправомерного поведения и тем самым способствует предотвращению совершения правонарушений в будущем, стимулирует воздержание от совершения действий, нарушающих чужие права.

При отсутствии вины должника в нарушении обязательства отсутствует и государственное осуждение, но государство не может оставить без последствий такое нарушение, поскольку оно должно обеспечить максимальную охрану и восстановление нарушенного права потерпевшего. В этих случаях имущественная ответственность также способна в определенной степени стимулировать нужное поведение.

Имущественная ответственность не имеет непосредственного карательного характера, направленного на личность субъекта, привлекаемого к ответственности. Тем не менее, как и любая юридическая ответственность, она влечет для правонарушителя отрицательные последствия, а потому можно признать наличие у нее также карательной функции, которая в отличие от уголовной ответственности направлена не на личность правонарушителя, а на его имущество.

Правомочие распоряжения – это возможность определения юридической судьбы вещи путем изменения ее принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение)

Кто такие самозанятые граждане?

Существует еще одна возможность оказывать услуги или вести деятельность, приносящую доходы физическому лицу, – самозанятость. Самозанятые граждане работают напрямую с заказчиком, заключая с ним договор на оказание услуг. Этим они напоминают индивидуальных предпринимателей, однако специальная регистрация в данном случае не требуется.

Специальным указом в сферу самозанятости перешел так называемый микробизнес, которому не по плечу обременительные взносы ИП. Это няни, репетиторы, представители строительно-отделочных профессий. Законопроект, регулирующий институт самозанятых граждан, уже разработан. Предполагается, что для данного вида микробизнеса будет введена аналогичная ИП патентная система и метод регистрации по принципу одного окна.

В любом случае, что бы вы ни выбрали, всегда можно изменить сферу деятельности, закрыть ИП, продать ООО, выйти из АО и начать все сначала.

Виды юридических лиц, понятие и общая характеристика

В качестве юридического лица признается организация, которая имеет в собственности и хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и при этом, отвечает по своим обязательством данным имуществом. Также юридическое лицо имеет полное право приобретать от своего имени и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, также нести обязанности и быть истцом и ответчиком в суде. Также юридическое лицо обязано иметь баланс или смету.

К юридическим лицам относят предприятия, учреждения и организации. Также юридические лица как и физические обладают правосубьектностью, то есть имеют дееспособность и правоспособность, но в отличие от физических лиц, у юридических правоспособность и дееспособность возникает одновременно, а если быть точнее, то с момента государственной регистрации данного юридического лица. Регистрация подтверждается внесением юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

Если у физических лиц правоспособность и дееспособность носят универсальный характер, то юридическое лицо может действовать только на основании устава, то есть правосубьектность юридического лица ограничена его уставом и юридическое лицо может действовать только согласно правилам прописанным в уставе организации. Приведем пример, допустим завод по производству консервных банок, может производить только консервные банки, но допустим производить водяные фильтры данный завод уже не в праве, также он не вправе оказывать услуги в сфере банковской деятельности или здравоохранения, так как это идет вразрез с уставом данной организации.

К юридическим лицам относят предприятия, учреждения и организации. Также юридические лица как и физические обладают правосубьектностью, то есть имеют дееспособность и правоспособность, но в отличие от физических лиц, у юридических правоспособность и дееспособность возникает одновременно, а если быть точнее, то с момента государственной регистрации данного юридического лица. Регистрация подтверждается внесением юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

Основы российского права

  1. Как быть в случае необходимости совершения крупных сделок, если капитала каждого отдельного участника для этого недостаточно, но они желают объединить свои усилия?
  2. Как оформлять сделки, совершаемые от имени всех лиц, сложивших капитал?
  3. Как можно уменьшить риск имущественной ответственности при совершении сделок подобного рода?

Понятие и виды юридических лиц

Понятие юридического лица определено в ст. 48 ГК РФ.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Таким образом, для признания организации юридическим лицом необходимо наличие перечисленных ниже признаков.

1. Организационное единство, которое проявляется в том, что организация как единое целое имеет свои органы управления, которые для выполнения своих функций образуют определенную иерархию. Отношения между учредителями и органами управления четко регламентируются законодательством, а также учредительными документами (уставами и учредительными договорами).

Органом управления является часть юридического лица, которая формирует и выражает вовне его волю. На основании п. 1 ст. 53 ГК РФ юридические лица через свои органы приобретают гражданские права и принимают на себя гражданские обязанности. Органы юридического лица могут быть единоличными (директор, председатель и т. д.), либо коллегиальными (общее собрание учредителей, правление, совет директоров и т. д.). Орган представляет юридическое лицо без специальной доверенности.

2. Имущественная обособленность, которая предполагает, что имущество юридического лица обособляется от имущества других лиц, в том числе от имущества его членов и учредителей. Организация может иметь имущество на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления. Внешним выражением имущественной обособленности является наличие у нее складочного капитала (в хозяйственных товариществах), уставного капитала (у хозяйственных обществ), паевого фонда (в производственном кооперативе), уставного фонда (в государственных и муниципальных унитарных предприятиях). Юридическое лицо в зависимости от его вида должно иметь также либо самостоятельный баланс (для коммерческих организаций) либо самостоятельную смету (для казенных и некоммерческих организаций).

3. Самостоятельная имущественная ответственность.

Всякая организация, являясь юридическим лицом, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Если иное прямо не предусмотрено в законе или учредительных документах, ни учредители, ни участники юридического лица не отвечают по его долгам, и точно так же юридическое лицо не отвечает по долгам учредителей.

4. Выступление в гражданском обороте под собственным именем.

Данный признак означает, что юридическое лицо может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица вправе создавать филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами.

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту (п. 1 ст. 55 ГК РФ).

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства (п. 2 ст. 55 ГК РФ).

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.

По целям деятельности организации можно разделить на две большие группы – коммерческие и некоммерческие.

1. Коммерческие организации – юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной целью деятельности и распределяющие полученную прибыль между своими участниками.

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

2. Некоммерческие организации – юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между своими участниками (ст. 50 ГК РФ).

Некоммерческие организации создаются в форме потребительских кооперативов, учреждений, фондов, общественных (религиозных) организаций и т. д.

При этом ГК РФ закрепляет исчерпывающий перечень коммерческих организаций, а некоммерческие организации могут создаваться в формах, не предусмотренных в ГК РФ.

58. Дееспособность гражданина.

Гражданская дееспособность определяется, как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Известны три разновидности дееспособности:

Полная дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые установленные законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме.

По общему правилу полная дееспособность признается за совершеннолетними гражданами, т.е. гражданами, достигшими восемнадцатилетнего возраста.

До достижения совершеннолетия граждане имеют неполную дееспособность, чаще называемую частичной. Ее так же можно разделить на дееспособность лиц в возрасте от 6 до 14 лет и дееспособность в возрасте от 14 до 18 лет.

Как указано в ст. 28 ГК РФ, начиная с 6 лет, ребенок обретает элементы юридической самостоятельности и получает право самостоятельно совершать некоторые виды сделок:

1) мелкие бытовые сделки.

Эти сделки должны соответствовать возрасту ребенка, рассчитанные на уплату незначительных сумм или передачу предметов, имеющих небольшую ценность, и совершаться за счет средств родителей (усыновителей, опекуна). Под бытовыми понимаются сделки, направленные на удовлетворение обычных потребностей малолетнего (приобретение продуктов питания, канцелярских принадлежностей и т.п.);

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации.

В первую очередь здесь имеются в виду договоры дарения, в соответствии с которыми малолетний получает какое-то имущество (вещь, деньги) в дар либо получение какой либо вещи в безвозмездное пользование. В законе не указывается максимальная ценность подарка, передаваемого малолетнему, но по смыслу закона она не должна превышать разумную стоимость с учетом возраста одаряемого. Представляется, что в иных случаях дарение может быть произведено с согласия родителей, усыновителей, опекуна малолетнего.

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

Иные сделки, совершенные малолетним самостоятельно от своего имени, признаются ничтожными. Но все же в интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего (ч. 2 ст. 172 ГК РФ).

Остальные сделки за ребенка совершают его родители до тех пор, пока ему не исполнится 14 лет. С этого возраста подросток может сам распоряжаться своими доходами (заработком, стипендией и т. д.) и результатами интеллектуальной деятельности. Кроме того, по достижении 16 лет такие несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов в соответствии с законодательством о кооперативах.

Также ГК РФ устанавливает возможность ограничения дееспособности. Согласно п. 1 ст. 30 ГК РФ Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. Сущность данного ограничения выражается в том, что все сделки по распоряжению имуществом и по распоряжению своей заработной платой, пенсией, другими доходами такое лицо совершает только с согласия назначенного ему попечителя. Самостоятельно он может совершать только мелкие бытовые сделки.

Читайте также:  Что выдаёт нотариус при вступлении в наследство

59. Понятие, содержание и основания приобретения права собственности.

Право собственности – субъективное право, и, как всякое субъективное право, возможность определенного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу. Любому субъективному праву корреспондирует обязанность; в данном случае на всех без исключения третьих лиц возлагается обязанность не вторгаться в отношение собственника к вещи и не препятствовать осуществлению собственником своего права. Право собственности предоставляет правообладателю, и только ему, определять характер и направления использования принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное хозяйственное господство и устраняя или допуская по своему усмотрению других лиц к его использованию. На основании изложенного можно дать следующее определение:

Право собственности как субъективное гражданское право есть возможность лица по своему усмотрению, своей волей и в своем интересе и в пределах, установленных законом, владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания.

Правомочия собственника раскрываются в п. 1 ст. 209 ГК РФ через триаду:

  • – владение;
  • – пользование;
  • – распоряжение.

Под правомочием владения понимается юридически обеспеченная возможность иметь имущество в своем хозяйственном (фактическом) обладании.

Правомочие пользования – это основанная на законе возможность эксплуатации, хозяйственного использования имущества путем извлечения его полезных свойств. Пользование, как правило, тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только фактически владея им.

Правомочие распоряжения – это возможность определения юридической судьбы вещи путем изменения ее принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение)

Имущество, в том числе недвижимое, может находиться в частной, государственной и муниципальной собственности. Государственная собственность подразделяется на федеральную собственность и собственность субъекта Федерации.

Государственной собственностью в РФ является имущество, в том числе недвижимое, принадлежащее на праве собственности РФ (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам РФ: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта РФ).

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.

От имени РФ и субъектов РФ права собственника осуществляют органы и лица, указанные в ст. 125 ГК РФ.

Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов РФ осуществляется в порядке, установленном законом.

Например, государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Разграничение государственной собственности на землю в качестве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований (муниципальная собственность) осуществляется в соответствии с ФЗ “О разграничении государственной собственности на землю”. В федеральной собственности находятся земельные участки: 1) которые признаны таковыми федеральными законами; 2) право собственности РФ на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю; 3) которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п. 1 ст. 17 ЗК РФ).

Основания приобретения ПС называют также титулами собственности (владение вещью, основанное на каком-либо праве (титле), вытекающем из соответствующего ЮФ), в отличии от которого фактическое владение не опирается на какое-либо правовое основание. ПС (титулы собственности) в зависимости от способа приобретения подразделяются на 2 группы: а) первоначальные (не зависящие от прав предшественника); б) производные (ПС возникает по воле предшествующего собственника). К первоначальным способам относятся: создание или изготовление новой вещи (собственник материалов или лицо их переработавшее (если стоимость переработки выше)); переработка и сбор или добыча общедоступных для этой цели вещей (грибов, ягод, лов рыбы, добыча животных); самовольная постройка (при определенных условиях (владеть добросовестно и открыто в течении 15 лет)); приобретение ПС на бесхозное имущество, в т.ч. на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право (брошенные вещи, находки, клады). К производным способам приобретения ПС относятся: на основании договора или сделки на отчуждение вещи; в порядке наследования после смерти гражданина; в порядке правопреемства при реорганизации ЮЛ. Практическое значение это разграничение имеет в том, что при производных способах приобретения ПС на вещь помимо согласия собственника необходимо учитывать возможность наличия прав на эту вещь у других лиц-несобственников (залогодержателя, арендатора, субъекта ограниченного вещного права).

Прекращение ПС может происходить только в случаях прямо предусмотренных законом: 1) по воле собственника: а) отчуждение своего имущества (различного рода сделки); б) добровольный отказ от своего права (путем публичного объявления об этом или реальных действий (выброс имущества) – здесь важно помнить, что до приобретения права собственности на вещь другим лицом права и обязанности первоначального собственника не прекращаются); 2) особый случай – приватизация Г и М имущества; 3) гибель (отсутствие чей-то вины) или уничтожение имущества; 4) принудительное изъятие имущества у ЧС на возмездных основаниях (выкуп, реквизиция, национализация и т.п.); 5) безвозмездное принудительное изъятие имущества (по его обязательствам и конфискация).

В соответствии со сложившейся в науке традицией понятием “охрана гражданского права” охватывается вся совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход реализации права, в нашем случае права собственности [8]. В него включаются меры не только правового, но и экономического, политического, организационного и иного характера, направленные на создание необходимых условий для осуществления субъектных прав. К правовым мерам охраны относятся все меры, с помощью которых обеспечивается как развитие гражданских правоотношений в их нормальном ненарушенном состоянии так и восстановление нарушенных или оспоренных прав или интересов.

Наряду с пониманием охраны в широком смысле используется и понятие охраны в узком смысле. В этом случае в него включаются лишь те предусмотренные законом меры, которые направлены на восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов при их нарушении или оспаривании. В целях избежания терминологической путаницы охрану в узком значении принято называть защитой гражданских прав.

60. Понятие, формы и основания (условия) гражданско-правовой ответственности.

Гражданско-правовая ответственность – это предусмотренная законом или договором мера государственного принуждения имущественного характера, применяемая в целях восстановления нарушенного состояния и удовлетворения потерпевшего за счет правонарушителя.

Гражданско-правовая ответственность является видом юридической ответственности, поэтому обладает всеми качествами юридической ответственности.

Назначение гражданско-правовой ответственности:

    • обеспечение восстановления имущественных прав потерпевшего за счет лица, отвечающего за их наступление.

Характерные черты гражданско-правовой ответственности:

1) она призвана восстановить имущественный статус потерпевшего:

    • в отличие от уголовной, не имеет карательной направленности (поскольку воздействует на имущественную сферу правонарушителя, но никак не на его личность);
    • даже при нарушении личных неимущественных прав применяются меры имущественного, а не личного характера.

2) это ответственность правонарушителя перед потерпевшим:

    • размер мер гражданско-правовой ответственности должен соответствовать понесенным потерпевшим (кредитором) убыткам и не допускать его неосновательное обогащение;
    • восстановление имущественных прав потерпевшего производится за счет лица, отвечающего за наступление вреда (убытков).

3) меры гражданско-правовой ответственности могут быть как предусмотрены в законодательстве, так и установлены самими участниками оборота (только в области деликтныхобязательств правила об ответственности носят императивный характер и по общему правилу не могут быть изменены соглашением сторон).

Функции гражданско-правовой ответственности:

    1. восстановительная (компенсационная);
    2. предупредительно-воспитательная (стимулирующая);
    3. карательная (репрессивная).

Компенсационная функция наиболее характерна для гражданско-правовой ответственности, отличающей ее от иных мер государственного принуждения. Гражданско-правовая ответственность позволяет восстановить имущественное положение потерпевшего в то положение, в котором оно находилось до того, как его право было нарушено. Компенсация имущественных потерь потерпевшего осуществляется за счет имущества правонарушителя. Цель имущественной ответственности – ликвидация последствий правонарушения. Посредством гражданско-правовой ответственности имущественные потери переносятся в имущественную сферу правонарушителей, и одновременно не допускается их неосновательное обогащение за счет потерпевших. Именно в восстановительной (компенсационной) функции проявляется назначение гражданско-правовой ответственности.

Как и другие виды юридической ответственности, гражданско-правовая ответственность выполняет воспитательную функцию, поскольку предусматривает государственное осуждение неправомерного поведения и тем самым способствует предотвращению совершения правонарушений в будущем, стимулирует воздержание от совершения действий, нарушающих чужие права.

При отсутствии вины должника в нарушении обязательства отсутствует и государственное осуждение, но государство не может оставить без последствий такое нарушение, поскольку оно должно обеспечить максимальную охрану и восстановление нарушенного права потерпевшего. В этих случаях имущественная ответственность также способна в определенной степени стимулировать нужное поведение.

Имущественная ответственность не имеет непосредственного карательного характера, направленного на личность субъекта, привлекаемого к ответственности. Тем не менее, как и любая юридическая ответственность, она влечет для правонарушителя отрицательные последствия, а потому можно признать наличие у нее также карательной функции, которая в отличие от уголовной ответственности направлена не на личность правонарушителя, а на его имущество.

Право собственности – субъективное право, и, как всякое субъективное право, возможность определенного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу. Любому субъективному праву корреспондирует обязанность; в данном случае на всех без исключения третьих лиц возлагается обязанность не вторгаться в отношение собственника к вещи и не препятствовать осуществлению собственником своего права. Право собственности предоставляет правообладателю, и только ему, определять характер и направления использования принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное хозяйственное господство и устраняя или допуская по своему усмотрению других лиц к его использованию. На основании изложенного можно дать следующее определение:

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 30 марта 2015 г. N 62-ФЗ пункт 21.1 части 2 статьи 42 настоящего Кодекса изложен в новой редакции

21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.

4. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

5. Потерпевший не вправе:

1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;

2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;

5. Потерпевший не вправе:

Потерпевший. Понятие. Его права и обязанности. Потерпевший – частный обвинитель. Представитель потерпевшего. Его права и обязанности

Потерпевший –это физическое или юридическое лицо, признанное таковым постановлением дознавателя ,слудователя, прокурора, судьи или определением суда при наличии достаточных оснований полагать ,что ему причинен вред деяниями ,по поводу которых возбуждено уголовное дело.

В случае смерти потерпевшее в результате совершения в отношении него УД потерпевшим признается один из его близких родственников.

Он вправе:

знать о предъявленном обвиняемому обвинении;

отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен УПК. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

заявлять ходатайства и отводы;

давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

пользоваться помощью переводчика бесплатно;

участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;

знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;

знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;

знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела

любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;

получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций;

участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;

выступать в судебных прениях;

знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

обжаловать приговор, определение, постановление суда;

знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

ходатайствовать о применении мер безопасности.

Потерпевший обязан:

Являться по вызову;

Давать правдивые показания;

Не разглашать данные предварительного расследования (если давал подписку);

Подвергаться освидетельствованию и экспертизе;

Представлять образцы для сравнительного исследования;

Соблюдать порядок в судебном заседании.

Потерпевший – частный обвинитель –лицо, подавшее в суд по уголовному делу частного обвинения и поддерживающее обвинение в суде. Делами частного обвинения являются дела о (об): умышленном причинении легкого вреда здоровью; побоях; клевете без квалифицирующих признаков и оскорблении. Эти уголовные дела возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего, его законного представителя и представителя, рассматриваются мировыми судьями и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым, которое допускается вплоть до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

частный обвинитель — это не только потерпевший, но и его законный представитель и представитель по уголовным делам частного обвинения. Лицо становится частным обвинителем с момента принятия судом поданного им заявления к своему производству.

Если функцию частного обвинения решил осуществлять сам потерпевший (а по делам частного обвинения потерпевшим может быть только физическое лицо), то частный обвинитель обладает всеми правами потерпевшего. Кроме того, участвуя в исследовании доказательств, он вправе высказывать суду свое мнение по вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, а в судебных прениях — обосновывать выдвигаемое обвинение, вносить предложения о применении уголовного закона и о назначении подсудимому меры наказания.

Представитель потерпевшего.В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель. Иметь представителя вправе и потерпевший, который является физическим лицом. Представитель потерпевшего как субъект уголовно-процессуальных отношений со стороны обвинения, осуществляя функцию уголовного преследования, имеет те же процессуальные права, что и представляемое им лицо, за исключением, разумеется, тех, которые по их смыслу могут принадлежать только самому потерпевшему (например, право давать показания). Участие представителя в уголовном деле ни в коей мере не лишает потерпевшего его законных прав, которыми он может воспользоваться в любой момент уголовного судопроизводства лично.

Законный представитель потерпевшего — это родитель потерпевшего, усыновитель, опекун или попечитель данного участника уголовного судопроизводства, если он является физическим лицом и ко времени своего участия в уголовном деле еще не достиг совершеннолетия или же по своему физическому либо психическому состоянию лишен возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, а также представители учреждений или организаций, на попечении которых такое лицо находится.

Давать правдивые показания;

Понятие потерпевшего в уголовном судопроизводстве России Текст научной статьи по специальности « Право»

Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, жертва преступления, заявитель, потерпевший, частный обвинитель.

Права и обязанности потерпевшего в уголовном процессе. Обзор законодательства.

Особенности, связанные с переходом статуса потерпевшего.

С момента принятия УПК РФ действовало правило, согласно которому в случае смерти лица в результате преступления права потерпевшего переходили к одному из его близких родственников.

В соответствии с частью 8 статьи 42 УПК РФ в действующей редакции права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве – к одному из родственников. Перечень близких родственников, родственников и близких лиц содержится в пунктах 3, 4 и 37 статьи 5 УПК РФ.

В этих правилах есть важный аспект – запрет на признание потерпевшим иных лиц, кроме указанных в законе. Несмотря на расширение законодателем этого перечня в части 8 статьи 42 УПК РФ, он всё же является исчерпывающим и не позволяет передать права потерпевшего, например, соседям, знакомым, представителям органов социальной защиты населения, опеки и попечительства, адвокатам.

Конечно, перечень субъектов, которые допускаются в производство по делу в качестве потерпевших, в силу оценочных критериев понятия близкого лица, не является закрытым. Однако и они могут быть вполне конкретно определены, а потому решение суда о признании любого из этих лиц может быть соответствующим образом проверено с точки зрения обоснованности и соответствия закону.

Ещё в 2005 году позиция Конституционного Суда РФ, выраженная в определении от 18.01.2005 года № 131-О и связанная с проверкой конституционности части 8 статьи 42 УПК РФ, скорректировала понимание этой нормы как не исключающей возможность наделения процессуальными правами потерпевшего более одного близкого родственника лица, чья смерть наступила в результате преступления.

Следует обратить внимание на то, что законодатель мог сформулировать часть 8 статьи 42 УПК РФ с учётом данной позиции Конституционного Суда РФ, однако не стал этого делать и подтвердил свою позицию о признании потерпевшим лишь одного из перечисленных в этой норме закона лиц. Это, безусловно, объясняется необходимостью эффективного, в разумные сроки расследования и рассмотрения уголовных дел, оптимизации процедур уголовного судопроизводства. Поэтому судам в каждом случае необходимо устанавливать и оценивать обоснованность доводов близких родственников, родственников, близких лиц в тех случаях, когда на статус потерпевшего претендуют более одного из них, и выносить по этому вопросу мотивированное решение

Необходимо также отметить наличие у суда полномочий оценивать соответствуют ли принятые на досудебной стадии постановления о признании лица потерпевшим требованиям уголовно-процессуального закона.

Так, если по поступившему в суд уголовному делу будет установлено, что лицо признано потерпевшим без достаточных к тому оснований, предусмотренных статьей 42 УПК РФ, суд выносит постановление (определение) о том, что такое лицо ошибочно признано потерпевшим по данному делу. Этот вопрос может встать перед судом в ходе предварительного слушания или во время подготовительной части судебного заседания. Разрешая вопрос о законности признания лица потерпевшим по ходатайству стороны или по собственной инициативе, суду следует выяснить мнение об этом участников судопроизводства. При этом суду следует ясно излагать существо принятого решения с соблюдением положений части 4 статьи 7 УПК РФ.

Может возникнуть и обратная ситуация, когда по поступившему в суд уголовному делу будет выявлено, что лицо, которому преступлением причинён вред, не признано потерпевшим. В этом случае устранить ошибку органов предварительного расследования обязан суд. Такое лицо должно быть признано потерпевшим, с разъяснением прав и обязанностей, ему должна быть обеспечена возможность ознакомления со всеми материалами дела. Признание лица потерпевшим после поступления дела в суд само по себе не является основанием для возвращения уголовного дела прокурору.

Представление интересов потерпевшего.

Читайте также:  Должности в бухгалтерии по классификатору

Практика, связанная с определением круга лиц, которые могут быть допущены для участия в деле в качестве представителя потерпевшего, существенных изменений не претерпела и ошибок по этому поводу судьи практически не допускают.

В соответствии с действующей с января 2014 года редакцией части 1 статьи 45 УПК РФ представителем потерпевшего может быть не только адвокат или близкий родственник, но и любое лицо, о допуске которого он ходатайствует.

Де-факто это положение действовало и ранее, поскольку ещё в декабре 2003 года Конституционный Суд РФ (определение от 05.12.2003 года № 447-О) сформулировал позицию, согласно которой было признано право потерпевшего обратиться за юридической помощью к тому, кто, по его мнению, вполне способен оказать квалифицированную юридическую помощь. Выявленный конституционно-правовой смысл части 1 статьи 45 УПК РФ был воспринят правоприменительной практикой и нашёл отражение в упомянутом выше постановлении Пленума Верховного Суда РФ (пункт 7).

Аналогичная ситуация сложилась и с изменениями в УПК РФ, позволяющими заменить законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего в случаях, когда имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего. Соответствующие разъяснения, ещё до указанных изменений, были приведены в обозначенном постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Однако включение этих норм в текст закона весьма актуально, поскольку возникали сложности при регламентации принимаемых по данному поводу процессуальных решений.

Новеллой в институте представительства стала вступившая в действие с января 2015 года часть 2.1 статьи 45 УПК РФ, согласно которой потерпевшему, не достигшему 16-летнего возраста, в отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности, при наличии соответствующего ходатайства законного представителя, орган предварительного расследования или суд обязаны предоставить в качестве представителя адвоката, расходы на оплату труда которого возмещаются за счёт средств федерального бюджета.

Обеспечение прав потерпевшего в стадии судебного разбирательства.

Обсуждая вопрос о соблюдении прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве следует, прежде всего, отметить необходимость их надлежащего и тщательного разъяснения.

Судебная практика знает немало примеров отмены приговоров в связи с нарушением права потерпевшего на разъяснение его полномочий, например, при принятии судом решения в особом порядке.

Безусловно, что потерпевший должен быть проинформирован о юридических процедурах, в которые он вовлечён, поскольку это является важной гарантией того, что потерпевший будет пользоваться своими правами осознанно, понимая существо процедуры и последствия того или иного своего решения или действия.

Говоря о судопроизводстве в особом порядке, следует отметить, что с января 2014 года уголовно-процессуальный закон предписал следователю при выполнении действий, предусмотренных статьи 219 УПК РФ, уведомить потерпевшего о поступившем от обвиняемого ходатайстве о применении особого порядка и разъяснить потерпевшему право возражать в суде против применения этого порядка. Помимо того, что законодательное закрепление такой обязанности следователя в большей мере обеспечивает подготовку потерпевшего к судебному заседанию и реализацию им своих прав и законных интересов, оно способствует и деятельности суда при подготовке к слушанию такого уголовного дела, в материалах которого уже при поступлении в суд содержится позиция потерпевшего относительно применения данной формы сокращённого судопроизводства.

Итак, реализация целого ряда прав потерпевшего напрямую зависит от его активного волеизъявления, поэтому вопросу разъяснения потерпевшему объёма его полномочий необходимо уделять особое внимание, и фиксировать в протоколе судебного заседания не только нормы закона, предусматривающие эти права, но и приводить их содержание, при этом следить, чтобы это содержание было актуальным и соответствовало внесённым в уголовно-процессуальный закон изменениям.

Федеральным законом от 28.12.2013 года № 432-ФЗ полномочия потерпевшего были дополнены важным положением о праве на получение информации о прибытии осуждённого к лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах осуждённого за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осуждённого из мест лишения свободы.

Федеральным законом от 30.03.2015 года № 62-ФЗ перечень этих сведений, изложенных в пункте 21.1 части 2 статьи 42 УПК РФ, был дополнен правом потерпевшего быть извещённым о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осуждённого от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осуждённому неотбытой части наказания более мягким видом наказания. При этом в силу введённой этим же Федеральным законом части 5.1 статьи 42 УПК РФ, для получения указанной информации потерпевший (его законный представитель, представитель) должен до окончания прений сторон заявить в письменной форме ходатайство, в котором указать перечень информации, которую он желает получать.

В случае заявления потерпевшим такого ходатайства суд одновременно с постановлением приговора, в соответствии с частью 5 статьи 313 УПК РФ, выносит решение об уведомлении потерпевшего, копия которого направляется как последнему, так и в учреждение, исполняющее наказание.

При отсутствии судебного решения об уведомлении потерпевшего сделать вывод о том, что потерпевший не пожелал быть извещённым о рассмотрении связанных с исполнением приговора вопросов и не намерен участвовать в судебном заседании, можно только в том случае, если право на получение такой информации, на заявление об этом ходатайства было потерпевшему надлежащим образом разъяснено и отражено в материалах уголовного дела, в протоколе судебного заседания.

В соответствии со статьями 42, 45 УПК РФ, потерпевший, его законный представитель, представитель вправе принимать участие во всех судебных заседаниях по рассматриваемому делу для защиты своих прав и законных интересов. В этих целях председательствующий обязан известить их о дате, времени и месте судебных заседаний, а при отложении разбирательства дела, объявлении перерыва разъяснить названным лицам право на участие в последующих судебных заседаниях и последствия отказа от использования этого права, что должно быть отражено в протоколе судебного заседания.

Существенность этого неотъемлемого права потерпевшего очевидна, поскольку его соблюдение напрямую влияет на законность итогового судебного решения по делу.

Кроме того, в силу положений пункта 15 части 2 статьи 42 и части 2 статьи 292 УПК РФ потерпевший, его законный представитель, представитель вправе участвовать в прениях сторон. В этой связи председательствующий обязан не только разъяснить потерпевшему и его представителям это право, но и известить их о дате, времени и месте проведения прений. Нередки случаи, когда потерпевший в силу различных причин не участвует в судебном следствии, либо является лишь в некоторые судебные заседания, например, для дачи показаний. Однако и в таких ситуациях с председательствующего не снимается обязанность уведомить потерпевшего о предстоящем судебном заседании, в рамках которого запланированы прения сторон, и о возможности личного в них выступления. Исключения составляют случаи, когда потерпевший отказался от участия в судебном заседании. При этом следует отметить, что такой отказ не должен вызывать сомнений. Во избежание таковых соответствующее волеизъявление потерпевшего обличается в письменную форму.

По смыслу установленного частями 4 и 8 статьи 108 УПК РФ порядка рассмотрения судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока действия этой меры пресечения, в судебном заседании вправе участвовать потерпевший, а равно его законный представитель (представитель), которым должна быть предоставлена возможность довести до сведения суда свою позицию относительно избрания, продления, изменения, отмены меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, а также обжаловать судебное решение.

Потерпевший вправе лично участвовать в судебном заседании или довести до суда свою позицию через представителя или законного представителя. Исходя из положений части 6 статьи 108 УПК РФ явившимся в судебное заседание потерпевшему, его представителю или законному представителю суд должен разъяснить их права и обязанности и заслушать их мнение по рассматриваемому вопросу.

При этом в соответствии с частью 1 статьи 389.1 УПК РФ потерпевший, его представитель, законный представитель вправе обжаловать судебное решение о мере пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого независимо от того, принимали ли указанные лица участие в судебном заседании.

Учитывая наличие этих полномочий у потерпевшего, он должен быть извещён о дате, времени и месте судебного заседания. Кроме того, потерпевший имеет право на получение копии судебного решения, принятого по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства органа предварительного расследования.

Одним из основных полномочий потерпевшего в уголовном процессе является также его право на возмещение вреда, причинённого преступлением.

Надо иметь в виду, что это право гарантировано статьей 52 Конституции РФ, причём обеспечивается оно государством.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 73 УПК РФ по каждому уголовному делу подлежат доказыванию характер и размер вреда, причинённого преступлением, а в соответствии с частью 1 статьи 115 УПК РФ следователь с согласия руководителя следственного органа (дознаватель с согласия прокурора) ходатайствуют перед судом о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые несут материальную ответственность за их действия.

Для восполнения пробела между этими двумя нормами в уголовно-процессуальный закон была введена статья 160.1 УПК РФ, согласно которой следователь (дознаватель) обязаны принимать меры к обеспечению гражданского иска, а именно, устанавливать указанное в статье 115 УПК РФ имущество, стоимость которого обеспечивает возмещение причинённого имущественного вреда, и налагать арест на это имущество, то есть возбуждать соответствующее ходатайство перед судом.

Здесь надо обратить внимание на два обстоятельства.

Во-первых, хотя в названии статьи 160.1 УПК РФ и указано на принятие мер по обеспечению гражданского иска, однако из её содержания видно, что среди оснований принятия этих мер не фигурирует факт предъявления по делу самого иска, а обозначено, что меры, в том числе наложение ареста на имущество, следователь должен принять при установлении факта причинения преступлением имущественного вреда, с целью обеспечения возможного иска.

Во-вторых, указанными обязанностями следователя (дознавателя) не обеспечиваются претензии потерпевшего о компенсации морального вреда.

Из этого можно сделать вывод о том, что меры по обеспечению требований потерпевшего о компенсации морального вреда, причинённого преступлением, могут быть приняты лишь после предъявления гражданского иска, определившего размеры указанных претензий, и лишь по ходатайству потерпевшего перед следователем (на стадии предварительного расследования дела) или перед судом при назначении дела к слушанию (в порядке статьи 230 УПК РФ) либо непосредственно в судебном заседании.

При заявлении потерпевшим гражданского иска следует помнить, что ему необходимо разъяснить права и обязанности гражданского истца, предусмотренные статьей 44 УПК РФ. Потерпевшему нужно разъяснять, что в силу положений уголовно-процессуального закона характер и размер вреда, на возмещении которого он настаивает, подлежит доказыванию, в том числе, в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 44, части 2 статьи 86 УПК РФ путём представления письменных документов (в случае их отсутствия в уголовном деле), обосновывающих исковые требования.

Необходимо выполнять и предписания закона (статья 268 УПК РФ), связанные с обязанностью суда разъяснить подсудимому права гражданского ответчика.

Кроме того, если гражданский иск потерпевшим предъявлен в ходе судебного разбирательства, суд обязан принять решения, отразив их в протоколе судебного заседания, о признании потерпевшего гражданским истцом, о привлечении подсудимого или иного лица, которое несёт ответственность за причинённый преступлением вред, в качестве гражданского ответчика.

Исковые требования и предъявленные в их обоснование доказательства должны быть тщательно исследованы, мнения сторон – выяснены.

Несоблюдение перечисленных требований закона влечёт отмену приговора в части гражданского иска, а необходимость его нового повторного рассмотрения не способствует своевременному, в разумные сроки восстановлению нарушенных прав потерпевшего.

Помимо возмещения вреда, причинённого преступным посягательством, потерпевший имеет право на возмещение расходов, понесённых в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде.

К таким расходам, в соответствии со статьей 131 УПК РФ, относятся подтверждённые соответствующими документами: расходы, связанные с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием (на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего; заработная плата работающего потерпевшего, недополученная им за время, затраченное в связи с вызовом в суд. В случае отсутствия у потерпевшего постоянной заработной платы, он имеет право на выплату суммы за отвлечение от обычных занятий.

Подробная регламентация порядка расчёта и возмещения этих расходов приведена в Положении о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 года № 1240.

Относительно обязанностей потерпевшего в уголовном процессе следует упомянуть, что потерпевший, как и большинство участников уголовного судопроизводства не вправе злоупотреблять своими правами, обязан являться по вызову в суд и давать правдивые показания. Кроме того, обязанности потерпевшего, установленные частью 5 статьи 42 УПК РФ с января 2014 года дополнены запретом на уклонение от прохождения освидетельствования, от производства судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие (это случаи обязательного назначения и производства экспертизы, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 УПК РФ), а также запретом на уклонение от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.

Нарушение этого запрета стало уголовно наказуемым деянием, предусмотренным, равно как и отказ от дачи показаний, статья 308 УК РФ, что должно быть разъяснено потерпевшему наравне с иными его правами, обязанностями и ответственностью.

Помимо возмещения вреда, причинённого преступным посягательством, потерпевший имеет право на возмещение расходов, понесённых в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде.

Права и обязанности потерпевшего в уголовном процессе

В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ) потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве – к одному из родственников.

В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель.

Участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его возможности самостоятельно реализовывать права.

Следует особо отметить, что далеко не по всем уголовным делам имеются потерпевшие. Наиболее распространенным примером являются уголовные дела по фактам незаконного хранения наркотических средств. Данные преступления направлены против здоровья населения и общественной нравственности в целом, поэтому конкретный потерпевший в таких случаях отсутствует.

Права и обязанности потерпевшего в уголовном процессе достаточно обширны. Неисчерпывающий перечень прав потерпевшего установлен ч. 2 ст. 42 УПК РФ, иные права потерпевшего также содержатся в ряде норм названного кодекса. Наиболее важные из них:

  • давать показания;
  • отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и других близких родственников. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
  • представлять доказательства;
  • заявлять ходатайства и отводы;
  • участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке;
  • выступать в судебных прениях;
  • поддерживать обвинение;
  • приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
  • обжаловать приговор, определение, постановление суда;
  • ходатайствовать о применении мер безопасности; и др.

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя.

По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовно-процессуальным кодексом также установлен ряд обязанностей потерпевших, которые не вправе:

  • уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
  • давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
  • разглашать данные предварительного расследования, если заранее об этом предупреждены;
  • уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.

При неявке по вызову без уважительных причин потерпевший может быть подвергнут приводу.

Потерпевший несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний, за отказ от дачи показаний, за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования, а также за разглашение данных предварительного расследования.

Отдельно стоит остановиться на порядке возмещения ущерба, причиненного преступлением, с учетом изменений в законодательстве, вступивших в силу в начале 2014 года.

Ущерб может быть компенсирован виновным самостоятельно. Уголовный и уголовно-процессуальный законы предусматривают возможность прекращения уголовного дела и уголовного преследования по некоторым категориям преступлений в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), либо деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ), для чего необходимо возместить причиненный ущерб или иным образом загладить причиненный вред.

Полное или частичное возмещение ущерба является необходимым основанием при решении вопроса о сохранении условного осуждения, принятии решения об условно-досрочном освобождении, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Таким образом, действующее законодательство предусматривает ряд стимулов (вплоть до освобождения от наказания) для виновного возместить причиненный ущерб.

Кроме того, в соответствии со ст. 160.1 УПК РФ, установив, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, следователь, дознаватель обязаны принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на данное имущество.

В дальнейшем, на основании обвинительного приговора суда имущество, полученное в результате совершения преступления, может быть конфисковано. За счет данного имущества будет возмещен причиненный преступлением вред.

Для защиты имущественных требований потерпевший вправе заявить по делу гражданский иск и пользоваться правами гражданского истца.

В соответствии со ст. 43 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

Вопрос об удовлетворении гражданского иска решается судом при постановлении приговора по уголовному делу.

В соответствии со ст. 43 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Ссылка на основную публикацию