Понятие и виды подсудности

Понятие и виды подсудности

Подсудность – это объем компетенции того или иного суда относительно круга гражданских дел, которые он может рассматривать и разрешать в качестве суда первой инстанции. Выделяется подсудность суда (объем компетенции) и подсудность дела (свойство дела, благодаря которому рассмотрение дела возможно только в этом суда).

Подведомственность решает внешние проблемы разрешения компетенции между судами общей юрисдикции и другими судами, тогда как подсудность решает внутренние вопросы – какие суды компетентны в рамках системы судов общей юрисдикции

Виды подсудности: родовая (разграничение компетентности по вертикали) и территориальная (разграничение компетенции по горизонтали).

Вопросы о подсудности разрешаются судьей единолично при принятии заявления. Если дело не подсудно данному суду, судья возвращает заявление, указывая суд надлежащей подсудности в определении об отказе. Если нарушения правил подсудности выявляются после принятия дела к производству, оно подлежит передаче в другой суд по надлежащей подсудности (п.3 ч.2 ст.33 ГПК)

Правила родовой подсудности (носят императивный характер):

– позволяют определить суд какого уровня (вида) системы судов общей юрисдикции компетентен рассмотреть и разрешить гражданское дело в качестве суда первой инстанции, с учетом установленных в законе свойств и признаков дела

– разграничивают компетенцию между судами различного уровня (федеральными и мировыми судьями, а также между федеральными судами различных звеньев) и между различными видами судов (общегражданскими и военными)

Виды родовой подсудности в общегражданских судах:

– мировому судье (ст.23 ГПК): безусловно (выдача приказа) или в зависимости от цены иска (цена иска до 50.000 рублей по разделу совместно нажитого имущества при разводе)

– районному суду (ст.245 ГПК): определяется по остаточному признаку

– суду субъекта (ст.26 ГПК): областным и приравненным к ним судам подсуден весь открытый перечень дел из ст.26 ГПК (например, признание забастовки незаконной отнесено сюда ТК)

– ВС РФ (ст.27 ГПК): оспаривание НПА Президента, Правительства, федеральных органов исполнительной власти; ненормативных правовых актов, нарушающих права и свободы граждан

Подсудность дел военным судам определяется ст.25 ГПК, ст.7 ФКЗ от 23 июня 1999 «О военных судах Российской Федерации»: защита прав, свобод и законных интересов военнослужащих, граждан, проходящих военную службу или находящихся на военных сборах от произвола вышестоящих чинов. Подсудность фактически определяется по 2 критериям: нарушение прав, свобод и законных интересов в период прохождения военной службы + субъектный состав (военнослужащий или проходящий военные сборы гражданин)

Территориальная подсудность. Правила территориальной подсудности позволяют определить конкретный суд из однородных судов одного и того же уровня с учетом его территориальной юрисдикции компетентный рассматривать и разрешать данное дело в качестве суда первой инстанции.

Виды территориальной подсудности:

общая (ст.28 ГПК): правила действуют в отношении всех дел, если законом не предусмотрено иное à «суд следует за ответчиком», поэтому иск предъявляется по месту жительства или месту нахождения (организации) ответчика; для зека – по последнему известному месту жительства, а не в место отбывания лишения свободы; место жительства указывает истец в своем исковом заявлении, поскольку суд розысков ответчика не производит

– альтернативная (ст.29 ГПК)

– исключительная (ст.30 ГПК)

– договорная (ст.32 ГПК)

– по связи дел (ст.31 ГПК)

Условия предъявления встречного иска:

– если встречное требование направлено к зачету первоначального. Для того чтобы

Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального (подведомственность по связи исковых требований). Встречное исковое заявление подлежит оплате государственной пошлиной. Судья может отказать в принятии встречного иска, если не увидит хотя бы одного основания к принятию встречного иска, поэтому если принятие встречного иска приходится со ссылкой на ст.38 ГПК, то это не является препятствием к подаче дела по другому основанию. Если суд отказывается в принятие по ст.134 ГПК, отказ в принятии искового заявления может быть обжалован в суд. Встречный иск может быть предъявлен судом до вынесения решения по делу (до ухода в совещательную комнату, целесообразно – при подготовке к судебному заседанию). Предъявление встречного иска влечет приостановление разбирательства по делу

|следующая лекция ==>
Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей юрисдикции, арбитражными судами, КС РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ|Отказ от иска

Дата добавления: 2014-01-06 ; Просмотров: 698 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

– мировому судье (ст.23 ГПК): безусловно (выдача приказа) или в зависимости от цены иска (цена иска до 50.000 рублей по разделу совместно нажитого имущества при разводе)

Понятие и признаки (виды) подсудности.

Подсудность — это предписанная процессуальным законом совокупность признаков уголовного дела, по которым определяется, какой из судов будет правомочен принять данное дело к рассмотрению в качестве суда первой инстанции, рассмотреть и разрешить его.

Анализ положений ст. 31—36 УПК позволяет выделить несколько видов подсудности уголовных дел: предметную (родовую), персональную и территориальную.

Предметная (родовая) подсудность определяется в зависимости от квалификации преступления или вида и размера наказания. Самая широкая предметная подсудность у районных судов. Эти суды вправе рассматривать все уголовные дела, за исключением дел, отнесенных к подсудности других судов (ч. 2 ст. 31УПК).

Среди них наибольший удельный вес составляют дела о таких преступлениях как кражи, грабежи, разбои, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, убийства без отягчающих обстоятельств. К подсудности мировых судей ч. 1 ст. 31 УПК относит уголовные дела о преступлениях, за которые Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание не более трех лет лишения свободы. Но при этом законодатель исключает из этого правила более 90 статей УК, предусматривающих преступления с такими же санкциями. Согласно ч. 2 ст. 31 УПК эти преступления отнесены также к предметной подсудности районных судов.

В качестве суда первой инстанции по отдельным категориям дел могут выступать и суды среднего звена судебной системы — суды субъектов РФ. верховные суды республик, краевые, областные, суды городов федерального значения, автономной области или автономного округа (ч. 3 ст. 31 УПК). К предметной подсудности судов этого звена законодатель относит, как правило, дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, например убийстве (ч. 2 ст. 105 УК); похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК); изнасиловании (ч. 3 ст. 131 УК); террористическом акте (ст. 205 УК); захвате заложников (ч. 2, 3 ст. 206 УК); государственной измене (ст. 275 УК); шпионаже (ст. 276 УК) и др. Однако к подсудности этих судов отнесены и некоторые преступления средней и даже небольшой тяжести, например преступления против правосудия, предусмотренные ст. 294—302, ч. 2—3ст. 303, ст. 305 УК.

Судам среднего звена подсудны также все уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну (п. 3 ч. 3 ст. 31 УПК). Кроме того, они могут рассматривать и уголовные дела, переданные им из других судов в порядке ст. 34 или 35 УПК. В качестве суда первой инстанции уголовные дела рассматривает и Верховный Суд РФ. Однако закон не устанавливает перечня преступлений, квалификация которых предписывала бы направлять их для рассмотрения именно в Верховный Суд РФ.

Применительно к данному суду действует не предметная, а персональная подсудность.

Персональная подсудность определяется указанными в законе признаками, характеризующими личность подсудимого. Так, например, Верховный Суд РФ рассматривает уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда (ч. 4 ст. 31, ст. 452 УПК). Персональная подсудность применяется и при контроле суда за законностью решений следователя при возбуждении уголовного дела или привлечении в качестве обвиняемых отдельных категорий лиц: при даче заключения о наличии признаков преступления при возбуждении уголовного дела или привлечении в качестве обвиняемого (ст. 448 УПК).

Подсудность уголовных дел военным судам имеет свою специфику. Прежде всего здесь также действует персональная подсудность, в силу которой военные суды рассматривают уголовные дела лишь в отношении военнослужащих. Сам термин «военнослужащие» весьма широк и включает лиц, проходящих военную службу в Вооруженных Силах РФ по призыву или по контракту. К категории военнослужащих относятся и граждане, проходящие в установленном порядке военные сборы.

Персональная подсудность уголовных дел военным судам распространяется также и на лиц, уволенных с военной службы или прошедших военные сборы, если преступления были совершены ими в период прохождения военной службы или военных сборов. Однако персональная подсудность уголовных дел военным судам применяется с определенной оговоркой. Если по уголовному делу к ответственности привлекается группа лиц, в составе которой есть хотя бы один военнослужащий, то данное дело может рассматриваться военным судом. Но если хотя бы одно из гражданских лиц, привлеченных по данному уголовному делу, возражает против его рассмотрения военным судом, решается вопрос о возможности выделения дела в отношении данного лица в самостоятельное производство и передаче его на рассмотрение соответствующего территориального суда общей юрисдикции. Если выделение дела невозможно, все дело направляется на рассмотрение в соответствующий территориальный суд, с учетом предметной подсудности данного дела (ч. 7 ст. 31 УПК). Кроме персональной подсудности уголовных дел в военных судах применяется и предметная подсудность, позволяющая распределять рассмотрение уголовных дел между гарнизонными и окружными (флотскими) военными судами. К предметной подсудности окружных (флотских) военных судов отнесены категории уголовных дел, аналогичные делам, подсудным территориальным судам обшей юрисдикции среднего звена (ч. 3ст. 31 УПК). Все остальные уголовные дела о преступлениях военнослужащих подсудны гарнизонным военным судам (ч. 5,6 ст. 31 УПК).

Территориальная подсудность уголовных дел связана с распределением рассмотрения дел не по звеньям судебной системы, а по территории, на которую распространяется юрисдикция конкретного суда. Территориальная подсудность определяется такими свойствами уголовного дела,которые позволяют определить, в какой из территориальных судов общей юрисдикции будет направлено данное дело для рассмотрения по первой инстанции. Общим правилом определения территориальной подсудности является связь места рассмотрения дела с местом совершения преступления (ч. 1 ст. 32 УПК). Если преступление начато в одном месте, а окончено в другом, и в каждом из этих мест действуют разные территориальные суды, подсудность уголовного дела будет определяться местом окончания преступления (ч. 2 ст. 32 УПК). Если преступная деятельность осуществлялась на территории нескольких районов, возможно, в разных субъектах РФ, то вопрос о территориальной подсудности данного уголовного дела будет решаться в зависимости от того, на какой из территорий было совершено большинство из расследованных преступлений или были совершены наиболее тяжкие из них (ч. 3 ст. 32 УПК). Как правило, необходимость изменения территориальной подсудности возникает при наличии обстоятельств к отводу судьи или всего состава соответствующего суда. Например, если имеются основания к отводу мирового судьи (ст. 61, 63 УПК), дело должно быть передано на рассмотрение мировому судье другого участка. Если такие основания возникают в отношении судьи в односоставном районном суде, или в отношении всех судей в малосоставном суде, это препятствует рассмотрению дела в данном районном суде. Дело подлежит передаче по подсудности в суд того же уровня, но на территории другого района (ст. 35 УПК).

Изменение территориальной подсудности уголовного дела может иметь место по ходатайству сторон или по инициативе председателя суда и в случае, когда участники процесса проживают на другой территории, и все обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности (подп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 35УПК). Вопрос об изменении территориальной подсудности разрешается председателем вышестоящего суда или его заместителем в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК (ч. 3 ст. 35 УПК). Особым образом регулируется и подсудность различных вопросов, возникающих в стадии исполнения приговора (ст. 396,397 УПК). В этой стадии законодатель выделяет следующие основные правила подсудности того или иного вопроса:

Читайте также:  Разбил бутылку в магазине: кто платит за товар

1) суду, постановившему приговор, например, при решении вопроса об отсрочке исполнения приговора;

2) суду того же уровня, но по месту исполнения наказания, например, при решении вопросов об условно-досрочном освобождении, об освобождении от наказания в связи с болезнью;

3) суду по месту жительства осужденного, например, при решении вопросов об отмене условно-досрочного освобождения, об отмене отсрочки отбывания наказания беременным женщинам или женщинам, имеющим малолетних детей.

Персональная подсудность уголовных дел военным судам распространяется также и на лиц, уволенных с военной службы или прошедших военные сборы, если преступления были совершены ими в период прохождения военной службы или военных сборов. Однако персональная подсудность уголовных дел военным судам применяется с определенной оговоркой. Если по уголовному делу к ответственности привлекается группа лиц, в составе которой есть хотя бы один военнослужащий, то данное дело может рассматриваться военным судом. Но если хотя бы одно из гражданских лиц, привлеченных по данному уголовному делу, возражает против его рассмотрения военным судом, решается вопрос о возможности выделения дела в отношении данного лица в самостоятельное производство и передаче его на рассмотрение соответствующего территориального суда общей юрисдикции. Если выделение дела невозможно, все дело направляется на рассмотрение в соответствующий территориальный суд, с учетом предметной подсудности данного дела (ч. 7 ст. 31 УПК). Кроме персональной подсудности уголовных дел в военных судах применяется и предметная подсудность, позволяющая распределять рассмотрение уголовных дел между гарнизонными и окружными (флотскими) военными судами. К предметной подсудности окружных (флотских) военных судов отнесены категории уголовных дел, аналогичные делам, подсудным территориальным судам обшей юрисдикции среднего звена (ч. 3ст. 31 УПК). Все остальные уголовные дела о преступлениях военнослужащих подсудны гарнизонным военным судам (ч. 5,6 ст. 31 УПК).

Курс уголовного процесса

Использование понятия «подсудность» в других смыслах, например, применительно к определению компетентного суда апелляционной, кассационной инстанций либо выполняющего функции судебного контроля в досудебных стадиях уголовного процесса или по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора (гл. 47 УПК РФ), необоснованно. Целью нормативного регулирования

Как манипулировали территориальной подсудностью с помощью договора поручительства

Одно время для попадания искового заявления в «нужный» суд очень популярной была схема, связанная с договором поручительства. Это, как вы знаете, один из способов обеспечения исполнения обязательства.

Лазейка заключалась в следующем. Для заключения между кредитором и поручителем договора поручительства согласия должника не требуется. Он может быть заключен даже вопреки желанию должника. Или же вовсе без его ведома.

Поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. Т. е. кредитор при неисполнении должником своего обязательства вправе предъявить требование как к самому должнику, так и к поручителю.

В судебном процессе они выступают как соответчики. Если они проживают в разных местах, то право выбора суда принадлежит кредитору в силу ст. 31 ГПК РФ и ч. 2 ст. 36 АПК. Кредитор выбирает — подавить иск в суд по месту жительства (нахождения) должника или по месту жительства (нахождения) поручителя.

Как вы понимаете, иск предъявлялся по месту жительства поручителя, поскольку имела место договоренность между кредитором и поручителем. Должник иногда ни сном, ни духом не подозревал о том, что за него кто-то там поручился.

Могло выйти так, что поручитель располагался в Москве, а должник — где-нибудь в Петропавловске-Камчатском. Кредитор, чтобы затруднить или сделать невозможным участие должника в процессе, подавал иск по месту жительства поручителя. Например, в Арбитражный суд г. Москвы (если дело подведомственно арбитражному суду).

Но потом лавочку прикрыли.

12 июля 2012 года было принято Постановление Пленума ВАС РФ № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». В п. 5 говорится, что при установлении согласованности действий кредитора и поручителя, способных причинить в том числе такое неблагоприятное последствие, как изменение подсудности спора суд может определить надлежащую подсудность спора между кредитором и должником.

Далее в п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ № 42 разъясняется, что суд выделяет требование в отношении должника в отдельное производство и передает его в суд по месту нахождения должника или определенный соглашением должника и кредитора при установлении факта заключения договора поручительства без ведома и согласия должника для недобросовестного изменения подсудности.

Здесь же приводится перечень обстоятельств, которые могут указывать на то, что заключение договора поручительства единственной целью преследовало изменение подсудности спора:

  1. поручителя и должника не связывают какие-либо отношения, которые могли бы обосновать экономическую цель выдачи поручительства за должника (корпоративные, обязательственные, родственные и т. п.);
  2. иск по обеспеченному поручительством обязательству предъявлен в суд по месту нахождения истца, либо отличается от суда, указанного в договоре между кредитором и должником, либо расположен таким образом, что личное присутствие и участие должника в рассмотрении дела может быть очень сильно затруднено.

Например, такая позиция была высказана в п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах практики применения законодательства о залоге».

Изменения в компетенции мировых судей
и районных судов с 01.10.2019

Уточнена компетенция мировых судей. В частности, предусмотрено, что мировой судья рассматривает в первой инстанции дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей при цене иска, не превышающей 100 тыс. руб. (статья 23 ГПК РФ). Другие имущественные споры, цена иска по которым не превышает 50 тыс. рублей, как и прежде, рассматривают мировые судьи.

С 01.10.2019 меняется подсудность мировых судей и районных судов.

Из подсудности мировых судей изъяты дела:

  • по спорам об определении порядка пользования имуществом;
  • семейным спорам, кроме споров о расторжении брака (если нет спора о детях), а также споров о разделе совместно нажитого имущества (при цене иска не более 50 тыс. руб.).

Указанные категории дел рассматривает районный суд.

К ведению районных судов теперь отнесены также корпоративные споры в отношении НКО, кроме объединяющих коммерческие организации, ИП. В статье 22 ГПК РФ указано, что “дела по корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся некоммерческой организацией, за исключением некоммерческих организаций, дела по корпоративным спорам которых федеральным законом отнесены к подсудности арбитражных судов”.

Ранее, в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 также разъяснялось, что “иные корпоративные споры, связанные с созданием, управлением или участием в других корпорациях, являющихся некоммерческими организациями, рассматриваются судами общей юрисдикции (пункт 3 статьи 50, пункт 1 статьи 65.1 ГК РФ, статья 22 ГПК РФ)”.

Подведомственность

Понятие и виды подсудности гражданских дел.

Понятие и виды подсудности гражданских дел

При предъявлении искового заявления, обращении в суд необходимо учитывать не только подведомственность дела суду, но и соблюдать правила подсудности. В отличие от подведомственности подсудность определяет возможность рассмотрения спора в конкретном суде.

Обращение за судебной защитой прав и интересов возможно лишь в соответствующий по подсудности суд, т. е. в суд, компетентный в силу закона рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело. При определении подсудности имеется в виду компетенция судебных органов как судов первой инстанции.

Впервые определение подсудности было дано в Соборном уложении 1649 г., согласно которому «подсудность — это предмет дела». Подсудность определялась местом жительства лица, его званием и родом дела.

Проблема определения надлежащего суда характерна не только для России, но и для других стран, судебная система которых является сложной, множественной, многозвенной.

Подсудность — это относимость подведомственных судам дел к ведению определенного суда.

Гражданские дела рассматриваются судами соответственно в одном из видов гражданского судопроизводства: гражданском или арбитражном процессе, по установленным правилам судопроизводства ГПК или АПК, включая подсудность.

Подсудность выступает как средство разграничения полномочий между судами: ВС РФ и судами общей юрисдикции (арбитражными судами) относительно дел, рассматриваемых по ГПК (АПК) в качестве суда первой инстанции.

Среди судов общей юрисдикции выделяются:

1) мировые судьи;

2) районные суды;

3) верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области, суды автономных округов (суды субъекта РФ);

4) Верховный Суд РФ (судебная коллегия по гражданским делам).

К федеральным судам общей юрисдикции также относятся военные суды (гарнизонные; окружные (флотские); Верховный Суд РФ (Военная коллегия).

Поэтому разрешение вопроса о том, какой суд будет рассматривать гражданское дело по первой инстанции, представляет определенную сложность. Одна сложность связана с инстанционностью судов по вертикали от низшего звена — мировых судей до высшего — Верховный Суд РФ. Другая зависит от территории, пространства, где расположены суды того или иного звена.

Подсудность устанавливает объем (пределы) компетенции того или иного суда относительно круга гражданских дел, которые он правомочен рассмотреть в качестве суда первой инстанции.

Каждый из судов первой инстанции вправе разрешать лишь те гражданские дела, которые законом отнесены к его компетенции, т. е. подсудны ему.

В современной судебной системе РФ компетенцией в области разрешения отнесенных к их ведению гражданских дел посредством гражданского судопроизводства наделены федеральные суды: ВС РФ и составляющие две системы — судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также мировые судьи субъектов РФ. В системе судов общей юрисдикции действуют также военные суды. В системе арбитражных судов — Суд по интеллектуальным правам как специализированный арбитражный суд (ст. 26.1 Закона о судебной системе).

Суды общей юрисдикции составляют федеральные суды двухуровневой (двухзвенной) структуры и суды субъектов РФ — мировые судьи (ст. 1 Закона о судах общей юрисдикции).

В системе общегражданских федеральных судов действуют:

1) районные суды (первый уровень);

2) верховные суды республик, краевые, областные, суды городов федерального значения, суд Еврейской автономной области, суды автономных округов (далее — суды субъектов РФ).

К федеральным судам общей юрисдикции относятся также военные суды (ст. 4, 22 Закона о судебной системе) и специализированные суды.

Подсудность гражданских дел, отнесенных к ведению ВС РФ и судов общей юрисдикции, регулируется правилами подсудности, установленными Законом о ВС РФ и ГПК (ст. 23–33) и иными федеральными законами, которые разграничивают их компетенцию. Общим для этих судов РФ является их право рассматривать гражданские дела в качестве суда первой инстанции.

Подведомственность необходимо отличать от подсудности. Подсудность — это относимость споров о праве и других дел к ведению определенных судов. С ее помощью подведомственные судам дела распределяются между различными судами, а подведомственность служит средством распределения дел между юрисдикционными органами.

Подсудность следует отличать от подведомственности дел суду, правила которой позволяют отграничить компетенцию ВС РФ от КС РФ, судов общей юрисдикции от арбитражных судов, конституционных (уставных) судов.

Читайте также:  Как исчисляется сумма налога на игорный бизнес

Виды подсудности

Разграничение компетенции между судами по рассмотрению и разрешению гражданских дел по первой инстанции осуществляется с учетом рода (характера) дела: с одной стороны, по уровню судов, с другой — в соответствии с территориальной юрисдикцией однородных судов1 (одного и того же уровня).

При таком предназначении процессуальных правил в процессуальной науке традиционно различают 2 вида подсудности: родовую и территориальную.

Нормы о подсудности, служащие разграничению правомочий судов различного уровня по рассмотрению гражданских дел: ВС РФ и судов общей юрисдикции (арбитражных судов), составляют родовую подсудность, иначе именуемую предметной.

Нормы о подсудности, территориально разграничивающие юрисдикцию одного и то же уровня судов и позволяющие определить пространственный предел гражданской юрисдикции суда определенного уровня, составляют территориальную подсудность, которую иногда обозначают как местную или пространственную.

Соответственно эти правила призваны последовательно определить компетентный суд: ВС РФ или суд общей юрисдикции (арбитражный суд): «в двух измерениях», во-первых, по вертикали, во-вторых, по горизонтали.

ГПК различает следующие виды территориальной подсудности:

1) общую;

2) альтернативную;

3) договорную;

4) исключительную;

5) по связи дел.

Общая территориальная подсудность определяется местом нахождения ответчика. По сути ГПК содержит правило, известное еще древнеримскому праву, в соответствии с которым «истец следует за судом ответчика».

Общая территориальная подсудность определяется ст. 28 ГПК, действующей в отношении всех исков, за исключением тех, для которых установлены иные правила. Согласно ст. 28 ГПК иск к гражданину предъявляется в суде, в пределах территориальной юрисдикции которого ответчик имеет место жительства.

Подсудность по выбору истца (альтернативная подсудность) характеризуется предоставлением истцу возможности по своему усмотрению обратиться за разрешением дела в один из нескольких судов, указанных в законе. Истец вправе предъявить иск либо согласно общему правилу в суд по месту нахождения ответчика (ст. 28), либо в другой суд или суды, указанные в законе. Альтернативная подсудность не заменяет общей территориальной подсудности, а существует наряду с ней.

Категории дел, по которым предусмотрен выбор суда, определены законом.

Исключительная подсудность — особая, установленная в порядке исключения из общего правила, подсудность, допускающая рассмотрение определенных категорий дел в судах, точно указанных в законе. Правила исключительной подсудности могут быть сведены к следующему:

1) во-первых, право предъявления иска может быть реализовано только в строго определенном по территории суде, указанном в законе. Исключительная подсудность, носит обязательный характер, не допускает соглашения о месте рассмотрения дела;

2) во-вторых, эта подсудность, исключает возможность выбора суда и рассмотрения определенного дела в ином суде, точно и безоговорочно устанавливая, в каком суде должно быть разрешено дело.

Поэтому при конкуренции правил территориальной подсудности, например при объективном соединении исков (ст. 151 ГПК), один из которых подпадает под действие исключительной подсудности, должны применяться правила этой подсудности.

Правила исключительной подсудности действуют лишь в отношении определенных категорий дел. Перечень дел искового производства, подпадающих под действие этих правил, исчерпывающе определен в ст. 30 ГПК.

Договорная подсудность. Установленную законом территориальную подсудность стороны вправе изменить соглашением между собой (ст. 32 ГПК). Такая подсудность по конкретному делу именуется договорной (добровольной). Соглашение о подсудности иначе называется пророгацией или пророгационным договором. Такое изменение подсудности возможно в допустимых законом пределах и только до принятия дела судом к своему производству. Во-первых, договорная подсудность допустима для любых категорий дел, кроме дел, для которых установлена исключительная подсудность (см. ст. 30). Во-вторых, соглашением нельзя изменить или отменить родовую подсудность.

Соглашения сторон об изменении родовой или исключительной подсудности, а равно вопреки специальным установлениям являются недействительными.

По смыслу ст. 32 ГПК стороны вправе изменить общую и альтернативную подсудность (см. ст. 28 и 29).

Подсудность по связи дел. В качестве особого вида территориальной подсудности ГПК выделяет подсудность по связи дел (ст. 31). Подсудностью нескольких связанных между собой дел называется подсудность, по правилам которой иск подлежит предъявлению в суде, где рассматривается связанное с ним дело.

Основанием для применения правил данного вида подсудности является наличие такой связи дел, которая позволяет объединить их для совместного рассмотрения.

Подсудность по связи дел возникает:

1) при предъявлении требований к нескольким ответчикам, имеющим разное местожительство;

2) при предъявлении встречного иска;

3) при предъявлении гражданского иска в уголовном процессе.

Современное представление о подсудности связано с действующей Конституцией РФ, впервые установившей принципиальные положения по рассматриваемому институту, закрепив право каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47). В соответствии с Конституцией РФ подсудность должна определяться законом, что неоднократно подчеркивал в своих решениях КС РФ. Правовая позиция КС РФ по данному вопросу заключается в том, что в таком законе должны быть закреплены критерии, которые в нормативной форме (в виде общего правила) предопределяли бы, в каком суде подлежит рассмотрению то или иное дело, что позволяло бы суду (судье), сторонам и другим участникам процесса избежать неопределенности в этом вопросе.

Определение подсудности дела не на основании закона, произвольное ее изменение является нарушением ст. 47 (ч. 1) Конституции РФ.

Итак, определить подсудность того или иного гражданского дела, значит установить компетентный, надлежащий суд по данному делу.

Определение надлежащего суда, которому подсудно конкретное гражданское дело, необходимо как лицу, обращающемуся в суд, так и судье при принятии заявления.

Судья при решении вопроса о возбуждении производства по гражданскому делу должен проверить соблюдение заинтересованным лицом, обращающимся в суд, правил подсудности, нарушение которых влечет возвращение искового заявления (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК).

Дело, принятое судом к производству с нарушением правил подсудности, выявленным в процессе рассмотрения, подлежит передаче в тот суд, которому оно подсудно (п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК).

Дата добавления: 2018-06-01 ; просмотров: 546 ;

Поэтому при конкуренции правил территориальной подсудности, например при объективном соединении исков (ст. 151 ГПК), один из которых подпадает под действие исключительной подсудности, должны применяться правила этой подсудности.

Что такое подведомственность?

Подведомственность в гражданском процессе – это понятие, разграничивающее предметную компетенцию судов, органов государственной и муниципальной власти, нотариата, и иных организаций, которым предоставляется право рассмотрения споров.

Простыми словами: подведомственность предполагает, что спор можно разрешить не только в суде, но и через другие учреждения. Однако есть исключительная подведомственность, когда конфликты разрешаются только в судах. Рассмотрим все виды более подробно.

Пример альтернативной подведомственности:

В гражданском процессе

К компетенции мировых судей обычно относятся следующие дела:

  1. Некоторые дела о разводе. Однако, в эту категорию не входят процессы, предметом которых является выяснить, с кем в такой ситуации должны остаться дети.
  2. Рассматриваются проблемы, касающиеся раздела имущества. При этом существует ограничение суммы претензий. Оно составляет 50 тысяч рублей.
  3. Некоторые виды дел в семейной сфере отношений.
  4. Любого рода имущественные конфликты в гражданской сфере, но при этом сумма предъявляемых претензий не должна превосходить 50 тысяч рублей.
  5. Определение порядка пользования имуществом.

Также мировые судьи занимаются делами, в которых применяется упрощённое производство. Как правило, их результатом является выдача судебного приказа. Обычно имеются в виду такие ситуации, где принимаемое решение носит бесспорный характер.

В большинстве случаев подсудность районных судов определяется по остаточному характеру. Здесь рассматриваются такие дела, родовая подсудность которых не относится к другим уровням судебной системы. На этом же уровне работают специализированные суды. Их отличительной чертой является то, что в ходе процесса требуется наличие специальных знаний.

Суды субъектов РФ при первичном обращении рассматривают только вопросы, которые имеют отношение к соблюдению государственной тайны. Верховный Суд берёт для рассмотрения только дела, которые имеют особую важность.

Так, например, можно заметить, что мировой судья не имеет права рассматривать такие преступления, которые относятся к категории тяжких или тогда, когда ответственность по ним предусматривает лишение свободы на более длительный срок, чем три года.

Подсудность в гражданском процессе

Виды подсудности гражданских дел закреплены нормами процессуального права. Сразу нужно оговориться о том, что при рассмотрении уголовных дел подсудность будет определяться совершенно по-другому, хотя принципы здесь схожи. Виды подсудности – это еще и система из взаимодополняющих элементов. Классифицируют следующие разновидности подсудности:

  • родовая;
  • территориальная;
  • подсудность по связи гражданских дел.

Что касается территориального типа, то он подразделяется на альтернативный, исключительный и договорной. Все виды подсудности имеют определённые особенности, которые будут рассмотрены далее.

  • род дела;
  • субъективная сторона, личные характеристики сторон (место жительства, исполнения договора и т.п.).

Шпоры для каждого! Информационные учебно-познавательные материалы

a. о выдаче судебного приказа,

19. Условия вступления в брак. Препятствия к вступлению в брак.

Условия вступления в брак – это обстоятельства, при которых брак м.б. зарегистрирован и будет иметь правовую силу

– наличие взаимного добровольного согласия

– достижение брачного возраста

– отсутствие препятствий к заключению брака

Препятствия к заключению брака – это те обстоятельства, при наличии которых заключение брака не возможно

– наличие другого зарегистрированного брака

– наличие близкого родства будущих супругов

– недееспособность одного из вступающих в брак

– наличие отношений, связывающие усыновителя и усыновленного

– 16 лет (при наличии уважительных причин, по просьбе лиц, вступающих в брак, с разрешения органа местного самоуправления)

– до 16 лет при наличии соответствующего закона субъекта РФ о снижении брачного возраста.

– наличие другого зарегистрированного брака

Брак в семейном праве

Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым не ос­лабевает с момента их возникновения и до наших дней, что объясняется их многогранностью и значимостью в жизни людей. Брак и семья являются объ­ектом изучения различных наук: философии, социологии, права, медицины, психологии и др. С учетом их направленности и специфики изучаются раз­ные стороны, признаки, свойства данных социальных феноменов. Для юри­дических наук представляют интерес лишь те стороны жизнедеятельности се­мьи, которые могут быть подвергнуты правовому регулированию.

Семейный кодекс РФ не содержит определе­ния брака. Анализ норм действующего СК РФ позволяет опреде­лить брак как добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, на­правленный на создание семьи, подлежащий обязательной государственной регистрации, порождающий для них взаимные личные и имущественные пра­ва и обязанности.

К юридическим признакам бракаследует отнести характерные черты, позволяющие наиболее полно раскрыть его сущность.

Юриди­чески значимые признаки брака:

»это союз мужчины и женщины, поскольку в Российской Федера­ции признается и охраняется государством союз только между мужчиной и женщиной.

»это добровольный союз. Для заключения брака необходимо свобод­но и добровольно выраженное взаимное согласие лиц, вступающих в брак.

»это равноправный союз, что предполагает наличие равных прав и обязанностей у каждого из супругов в браке.

»это союз, заключенный с соблюдением определенных правил, уста­новленных законом. Оформление брака должным образом является доказа­тельством вступления граждан в брачную общность, которую государство берет под свою защиту. Так, исходя из основных начал семейного законодательства, в РФ признается брак, заключенный только в органах записи ак­тов гражданского состояния.

Целью заключения брака является создание семьи. Заключение брака ли­цами без намерения создания семьи влечет признание его недействительным.

Читайте также:  Кто должен ремонтировать почтовые ящики в подъездах?

Брак порождает взаимные личные и имущественные права и обязанности супругов, которые возникают с момента государственной регистрации заклю­чения брака.

Брак заключается без указания срока его действия. Вступление в брак предполагает обоюдное желание супругов на сохранение брачных отношений в течение всей жизни. Однако это не означает невозможность прекращения брака, например, при изменении взаимоотношений между супругами в нега­тивную сторону.

Условия заключения брака – это обстоятельства, наличие которых необходимо, чтобы брак имел правовую силу. Их соблюдение свидетельствует о законности заключенного брака. Поэтому, придавая большое значение государственной регистрации брака, закон устанавливает обязательные условия его заключения.

Для заключения брака необходимо наличие следующих условий:

различие (противоположность) полов, так как брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной;

взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление в брак;

достижение брачного возраста.

Препятствиями к заключению брака являются:

1. Наличие другого брака. Никто не вправе заключить новый брак до тех пор, пока заключенный ранее брак не прекратился

2. Близкое родство. Не допускается заключение брака между прямыми родственниками по восходящей и нисходящей линии без учета степени родства, а также между боковыми родственниками до второй степени родства: полнородными и неполнородными (имеющими общих только отца или мать) братьями и сестрами. Мотивы такого запрета имеют как биологический, так и нравственно-этический характер. Во многих зарубежных странах заключение кровосмесительных браков влечет уголовную ответственность. УК РФ такого состава преступления не предусматривает.

Не существует запрета на заключение брака между боковыми родственниками более отдаленной степени родства: двоюродными братьями и сестрами (третья степень бокового родства), дядей (тетей) и племянницей (племянником) (четвертая степень бокового родства) и т.п., а также между сводными братьями и сестрами (детьми каждого из супругов), поскольку последние состоят не в родстве, а в свойстве.

3. Усыновление. Исходя из морально-этических соображений, не могут заключить брак между собой усыновитель и усыновленный (до тех пор, пока существует усыновление), поскольку усыновленный полностью приравнивается законом к родным детям усыновителя. В то же время допускаются браки между лицами, которые в результате усыновления оказались в отношениях родственников по прямой линии или в положении братьев и сестер.

4. Недееспособность лица (лиц), вступающих в брак. Не может вступить в брак гражданин, признанный судом недееспособным вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия). Недееспособный гражданин не в состоянии осознанно решить вопрос о вступлении в брак, с душевнобольным невозможна нормальная семейная жизнь, рожденные в таком браке дети могут также оказаться умственно неполноценными.

Подформой брака понимаетсяустановленный законом способ его заключения. Законной формой брака в России является заключение брака путем его государственной регистрации в органах загса.

Государственная регистрация заключения брака имеет правоустанавливающее значение: с этого момента возникают взаимные права и обязанности супругов. Государственная регистрация заключения брака имеет и доказательственное значение: на основании произведенной актовой записи о заключении брака супругам выдается свидетельство о заключении брака и производится соответствующая отметка в их паспортах, удостоверяющие факт состояния данных лиц в законном браке.

Фактический брак, т.е. совместная жизнь мужчины и женщины без регистрации брака в установленном законом порядке, является личным делом каждого из них и в настоящее время не влечет никаких правовых последствий, основанных на нормах семейного права. В России фактические браки признавались действительными наряду с зарегистрированными государством в период с 1926 г. по 1944 г. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. приравнивал внебрачное сожительство к зарегистрированному браку. При этом имелось в виду не всякое сожительство, а лишь то, которое по существу было настоящей семьей. Для приравнивания необходимо было доказать наличие следующих обстоятельств: совместное проживание, ведение общего хозяйства, взаимная материальная поддержка и совместное воспитание детей, выявление супружеских отношений перед третьими лицами. Это положение было отменено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.

Церковный брак – это брак, заключенный по религиозным обрядам. Он также не имеет правовой силы. Гражданская (светская) форма брака, предполагающая обязательную государственную регистрацию, была введена в России впервые после революции 1917 года одним из первых декретов – Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов гражданского состояния». Церковные браки, совершенные до принятия указанного Декрета, сохраняли свою силу и не нуждались в переоформлении в государственных органах. Однако с момента принятия Декрета 1917 г. заключение брака было полностью изъято из компетенции церкви.

В настоящее время СК РФ в виде исключения признает правовую силу за церковными браками, заключенными на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов загса.

Сохранение брака имеет смысл, только если у супругов была крепкая, мо­рально здоровая семья, основанная на любви и уважении, способная пере­жить все невзгоды, выпавшие на нее. В некоторых случаях семья перестает благотворно влиять на ее членов и даже вызывает негативные реакции. По­этому семейным законодательством предусматривается возможность прекра­щения брака. Под прекращением бракапонимается прекращение зарегистри­рованных брачных правоотношений между супругами в связи с наступлением определенных юридических фактов.

Такими юридическими фактами являются следующие основания прекра­щения брака:

смерть одного из супругов;

объявление судом одного из супругов умершим;

расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов.

Статья 17 СК РФ устанавливает ограничение права мужа на предъявление требования о расторже­нии брака. Муж не имеет права без письменного согласия жены возбуждать дело о рас­торжении брака во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка.

Российское семейное законодательство предусматривает два порядка развода – административный, предполагающий расторжение брака в органах загса, и судебный. Однако теперь Семейный кодекс РФ выде­ляет процедуру расторжения брака в органах загса в качестве основного по­рядка развода и лишь в особо сложных ситуациях бракоразводный процесс происходит в суде.

Брак может быть расторгнут в органах записи актов гражданского состояния при наличии двух условий:

– взаимное согласие супругов на расторжение брака;

– отсутствие общих несовершеннолетних детей.

Расторжение брака в органах загса возможно и с лицом, осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. Этим правом может воспользоваться только супруг, находящийся на свободе. Сам осужденный не может обратиться в органы загса с заявлением о расторжении брака по тем мотивам, что он осужден на срок свыше трех лет. Однако это не исключает возможности расторжения брака в органах загса по заявлению осужденного при наличии согласия на развод супруга, находящегося на сво­боде.

СК РФ предусматривает возможность восстановления бракав случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом безвестно отсутствующим. Явка или обнаружение места нахождения гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного судом умершим, влечет за собой отмену соответствующего решения суда.

Восстановление брака производится органом записи актов гражданского состояния. Основаниями восстановления будут являться:

= совместное заявление супругов с просьбой о восстановлении брака;

= решение суда об отмене прежнего решения о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.

Органом загса на основании последнего решения суда аннулируется за­пись в книге актов гражданского состояния о смерти лица, объявленного умершим.

Восстановление брака производится только в том случае, если другой су­пруг не вступил в новый брак.

Недействительность брака

Семейные правоотношения между супругами при их жизни могут, помимо развода, прекратиться вследствие признания брака недействительным. В зако­не не дается понятия недействительности брака, а лишь указываются условия, нарушение которых влечет недействительность брака.

Недействительность брака– это форма отказа государст­ва от признания заключенного брака в качестве юридически значимого акта, выраженная в решении суда, вынесенном в порядке гражданского судопроиз­водства в связи с нарушением установленных законом условий заключения брака, что является по своей сути мерой защиты.

Перечень в СК РФ оснований для признания брака недействительным является исчерпывающим и расширительному тол­кованию не подлежит. К основаниям для признания брака недействительнымотносятся следующие:

нарушение условий заключения брака (отсутствие взаимного добровольного согласия на заключение брака, под пороком воли, под принуждением, обман, с лицом, которое в момент регистрации брака в силу своего состояния не могло отдавать отчет своим действиям и руководить ими, с лицом, не достигшим брачного возраста);

наличие при заключении брака обстоятельств, препятствующих его за­ключению (состояние в другом заре­гистрированном браке;между близкими родственниками и др.);

сокрытие одним из вступающих в брак от другого наличия у него вене­рического заболевания или ВИЧ-инфекции;

заключение фиктивного брака.

Восстановление брака

В некоторых случаях суд может признать недействительный брак действительным.Так, суд может признать брак дейст­вительным, если к моменту рассмотрения дела о признании брака недействи­тельным отпали те обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению.

Автор лекции: зав. кафедрой УПД, к.ю.н., доцент С.П. Ставило

[1] Заключение озвучивается в устной форме по результатам лекции – в конспекте не представлено.

– взаимное согласие супругов на расторжение брака;

Раздел IV. Семейное право

Цель лекции: характеристика института брака по российскому праву.

План лекции

  1. Понятие брака по семейному праву.
  2. Условия заключения брака.
  3. Порядок заключения брака.
  4. Недействительность брака.
  5. Основания прекращения брака.
  6. Расторжение брака в органах загса и в суде.
  7. Правовые последствия прекращения брака.

Однако расторжение бра­ка не влечет за собой прекращение правоотношений между родителями и детьми.[2]

Возраст, достаточный для регистрации брака

Общепринятый «брачный возраст» — 18 лет. А также это возраст наступления полной дееспособности.

Однако, жениться и выходить замуж можно и в 16 лет. Но для этого необходимо обратиться за разрешением в орган местного самоуправления, подтвердив наличие уважительных причин.

Самые распространенные основания снижения брачного возраста:

  • Ожидание общего ребенка;
  • Или его рождение;
  • Уже сложившиеся семейные отношения.

Стоит отметить, что в одобрении родителей несовершеннолетних нет необходимости.

В некоторых субъектах Российской федерации предусмотрена возможность вступить в брак ранее 16 лет.

Но для этого потребуется подать заявление в центральный исполнительный орган на имя Губернатора. Это могут сделать, как сами желающие пожениться, так и их родители. Но если между ними имеется конфликт – то данное заявление будет рассмотрено только после одобрения органов опеки и попечительства.

Например, в Москве и области губернатор даст разрешение на регистрацию при условии, что невеста беременна, родился общий ребёнок, а также, если есть угроза жизни любого из будущих супругов.

Наименьший возраст, с которого заявление в ЗАГСе примут, законом не установлен. Но, исходя из того, что в перечне необходимых документов указан паспорт гражданина, можно сделать вывод, что этот порог – 14 лет.

Молодые люди, поженившиеся до достижения 18 летнего возраста, становятся абсолютно дееспособными (происходит эмансипация) и не теряют этот статус даже после расторжения брака.


Стоит отметить, что в одобрении родителей несовершеннолетних нет необходимости.

К вопросу об определении понятия «Брак» в системе семейного права Текст научной статьи по специальности « Право»

Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь

Ссылка на основную публикацию